Понятие и характеристика договора хранения

Договор хранения: понятие, виды и правовое регулирование

По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности.

Договор этот относится к договорам по оказанию фактических услуг.

Характеристика договора хранения: может быть как реальным, так и консенсуальным, как возмездным, так и безвозмездным, взаимным.

Виды договоров хранения зависят от вида хранения.

Виды хранения:

    обычное хранение и специальное хранение:

а) на товарном складе;
б) в ломбарде;
в) в камере хранения в транспортной организации;
г) в гардеробе;
д) в гостинице и в других местах временного проживания (в санатории) и местах нахождения (в бане);
е) вещей, являющихся предметом спора (секвестр);
ж) нотариальный депозит;
з) культурных ценностей, принадлежащих частным лицам либо музеям;

  • регулярное (обычное) хранение (после окончания такого договора поклажедателю возвращается та самая вещь, которую он сдал на хранение) и иррегулярное хранение – хранение с обезличением (после окончания такого договора поклажедателю возвращается вещь того же рода, вида, количества и качества, что он сдал на хранение);
  • профессиональное хранение (услугу оказывает организация, для которой хранение является целью ее профессиональной деятельности) (п. 2 ст. 886 Гражданского кодекса) и непрофессиональное хранение (услугу оказывает гражданин либо организация, для которой хранение не является целью ее деятельности);
  • хранение, возникшее при обычных условиях гражданского оборота, и хранение, возникшее при чрезвычайных обстоятельствах (стихийных бедствиях, военных действиях);
  • хранение, возникшее из договора, и хранение, возникшее в силу закона (например, хранение находки – ст. 277 Гражданского кодекса, безнадзорных животных – ст. 230 Гражданского кодекса, наследуемого имущества – ст. 514 Гражданского кодекса, незаконного товара и др.).
  • Договор хранения регулируется Гражданским кодексом РФ, в котором выделяются общие положения этого договора и отдельные виды договоров (общие положения применяются как к отдельным видам этого договора – ст. 905 Гражданского кодекса, так и к обязательствам, возникшим в силу закона, – ст. 906 Гражданского кодекса). Кроме того, отдельные виды договора регулируются законами (например, «О залоге», Основы законодательства РФ о нотариате, ФЗ «О музейном фонде РФ и музеях РФ»), положениями о юридических лицах, осуществляющих хранение (например, Положение о Музейном фонде РФ, Положения о лицензировании деятельности музеев РФ), уставами юридических лиц, осуществляющих хранение с учетом разъяснений, даваемых постановлениями Пленума ВС РФ и КС РФ.

    • Элементы договора хранения
    • Права и обязанности сторон по договору хранения
    • Ответственность сторон по договору хранения

    41. Договор хранения: понятие, юридическая характеристика, виды.

    Поклажа — это договор, в силу которого одна сторона, поклажедатель (депонент), передает другому лицу, поклажепринимателю (депозитарию) вещь на сохранение с тем, чтобы вернуть ее в указанный срок или по требованию поклажедателя.

    Данный договор является реальным, безвозмездным, взаимным.

    Предметом договора поклажи является, как правило, индивидуальная вещь. Однако допускалась передача на хранение и родовых вещей, с условием, что возвращены будут такие же вещи и в том же количестве; однако такая поклажа называлась иррегулярной.

    Обязанностью депозитария является возвращение вещи депонента в целости и сохранности. Если вещь испорчена или погибла, он обязан возместить ущерб; при этом ответственность его основана на умысле или грубой неостророжности.

    Депонент обязан не допустить передачи на хранение вредоносной вещи, то есть такой, которая могла бы испортить вещи поклажепринимателя или третьих лиц. Если он не исполняет этой обязанности, то несет ответственность за причиненный вред; основанием такой ответственности является любая вина (умысел, грубая и легкая неосторожность).

    Отличительные признаки. Отличительные признаки, характеризующие договор depositum, сводятся к следующим. (1) Depositum — контракт реальный: обязательство из этого договора воз- никает re, т. е. посредством передачи вещи; одно сог- лашение о том, что известное лицо обещает принять на хранение вещь другого лица, еще не устанавливало обязательство из depositum. (2) Не требуется, чтобы поклажедатель был собственником отдаваемой на хранение вещи: можно заключить depositum и в отношении чужой вещи (например, находящейся у данного лица на сервитутом праве, по договору ссуды, в качестве заклада и т. д. ). Марцелл считает, что даже разбойник или вор, отдавшие краденые вещи на хранение, recte depositi acturos: они также заинтересованы в хранении вещей (кстати, заинтересован в этом и собственник, которому придется в дальнейшем отбирать свои вещи от вора). Таким образом, поклажедателем может быть всякое за- интересованное лицо. Но не может быть отдана на хранение вещь, принадлежащая поклажепринимателю. «Кто позволяет оставить у себя на хранение свою же собственную вещь (или берет свою вещь в пользование) — говорит Юлиан, — не отвечает ни по actio depositi (по иску из до- говора о хранении), ни по actio commodati (по иску из ссуды)» . «Не может быть ни залога на свою вещь, ни договора хранения, ни прекария, ни купли, ни сдачи себе внаймы» — повторяет Ульпиан . (3) Нормально предметом договора хранения (как и предметом ссуды) является вещь индивидуально определенная. Однако, в римском праве допустили также и договоры о хранении вещей, определенных родовыми признаками; но передачу на хранение таких вещей нельзя признать соответствующей характеру данного договора: недаром deposi- tum вещей, определенных родовыми признаками, обозначается как depositum irregulare, т. е. не обычный, не нормальный вид договора, а какой-то особый, чрезвычайный . (4) Цель передачи вещи — хранение ее поклажепринимателем. Поклажеприниматель не только не становится собственником вещи, он даже не является ее владель- цем; он только держатель вещи на имя поклажедателя, не имеющий права пользоваться вещью. (5) Вещь может быть передана по договору depositum или на опреде- ленный срок или до востребования. Включение в договор срока хранения не существенно. (6) По окончании срока хранения (а при бессрочном хранении — по заяв- лению поклажедателя) вещь, в соответствии с целью договора, должна быть возвращена поклажедателю, при том (в случае обычного, нормального depositum) имен- но та индивидуальная вещь, которая была принята на хранение. (7) Существенным признаком depositum является его безвозмездность (этим признаком он отличается от договора найма).

    ВИДЫ: Особый вид поклажи представляет собою секвестрация. В этом случае договор заключает- ся в том, что несколько лиц отдают на хранение вещь с тем условием, чтобы она была возвращена тому или другому, в зависимости от того, как сложатся в дальнейшем обстоятельстВА. Специальную разновидность договора поклажи составляет так называемый depositum irregulare (необычная, ненормальная поклажа). Предметом поклажи в собственном смысле являются вещи индивидуально определенные; обязанность поклажепринимателя состоит в том, чтобы хранить вещь, а по окончании срока хране- ния возвратить ту же самую вещь. Допускалась, однако, возможность отдачи на хранение также денег и других вещей, определяемых родовыми признаками. Если эти вещи передавались в особом хранилище (ящике, шкатулке и т. п. ), они тем самым получали индивидуализацию, и тогда никакого своеобразия контракта depositum в этом не было. Если же заменимые вещи отдавались поклажепринимателю без какого-либо их обособления в некоторое целое, получающее значение индивидуально определенной вещи, а непосредственно, то в результате их смешения с однородными вещами поклажепринимателя полученные заменимые вещи становились предметом права собственности поклажепринимателя; на последнего в связи с заменимостью принятых вещей возлагалась в таких слу- чаях обязанность возвратить не те же самые вещи, какие были поклажепринимателем получены, а только такое же количество вещей такого же рода, какие были получены. Эта разновидность поклажи и носит название depositum irregulare, поклажа «не по правилам», «не обычно совершаемая», а особая, исключительная. Depositum irregulare по внешности имеет много общего с договором займа: одинаковый предмет договора (заменимые вещи), переход права собственности на переданные вещи к лицу, получившему их, и вытекающее отсюда перенесение на получателя вещей риска случайной гибели этих вещей, а также обязанность возврата не полученных вещей, а только такого же количества вещей такого же ро- да. При всем этом внешнем сходстве контрактов depositum irregulare и mutuum между тем и другим контрактом оста- ется существенная разница. Цель договора займа заключается в том, чтобы удовлетворить хозяйственную потребность заемщика, т. е. лица, получающего деньги или иные заменимые вещи. При иррегулярной поклаже хозяйственное назначение и цель договора — прямо противоположны: услугу оказывает принимающий деньги или иные заменимые вещи.

    Некоторые случаи поклажи имеют настолько своеобразные черты, что должны быть выделены в качестве специальных разновидностей этого контракта. Так, иногда поклажедатель вынужден отда- вать вещи на хранение во время пожара, землетрясения или другого бедствия, опасности, или ввиду вообще тяжелых условий, в которых оказался поклажедатель — depositum miserabile, несчастная или горестная поклажа (термин не римский). В преторском эдикте эти случаи были выделены в том смысле, что если поклажепри- ниматель, взявший вещь в поклажу при обыкновенных обс- тоятельствах, отвечал in simplum, т. е. в одинарном раз- мере причиняемого им ущерба поклажедателю, то принявший вещь в поклажу во время мятежа, пожара, кораблекрушения и т. д. — отвечал в двойном размере.

    ДОГОВОР ХРАНЕНИЯ

    Понятие, содержание и виды договора хранения

    Договор хранения — это обязательство, в силу которого одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности (п. 1 ст. 886 ГК РФ).

    Правовое регулирование отношений, связанных с хранением вещей, осуществляется на основе гл. 26 ГК РФ. Сфера применения данного договора весьма широка. К хранению прибегают в тех случаях, когда необходимо обеспечить сохранность имущества, но собственник вещи при этом не обладает необходимым для этого помещением или временем и поэтому вынужден обратиться за помощью к другому лицу.

    Хранение предполагает передачу имущества во владение с возвратом по истечении срока хранения или при востребовании вещи собственником. Договор хранения реальный, двусторонне обязывающий. Возмездный характер договора хранения присутствует не всегда. Например, уезжая в командировку, человек просит своего друга принять на временное хранение ноутбук, не обещая за это вознаграждения. Однако для некоторых видов хранения установлены особые требования: договор складского хранения всегда является возмездным, а хранение вещей в гардеробах организаций — безвозмездным.

    Договор хранения необходимо отличать от других договорных обязательств, например договора займа. В случае, если предметом займа становятся вещи, то вещно-обязательственный характер отношений сближает его и договор хранения. По все же предмет отношений в этих обязательствах различный. Предметом займа могут быть услуги, связанные с родовыми вещами, которые заемщик должен вернуть в том же количестве и того же качества, а предметом хранения — индивидуально-определенные вещи. Иногда допускается хранение с обезличением вещей, но при этом разный характер отношений по займу и хранению все же проявляется в том, что инициатива заключения договора исходит от собственника вещей, который преследует цель не потерять в стоимости имущества, заимодавец же в принципе действует из соображения приумножить имущество или получить вознаграждение за сданные вещи.

    Довольно часто договор хранения сравнивают с договором об охране различных объектов (складов, магазинов, квартир и т.д.). Отличительной чертой последнего договора является его возмездный характер и содержание, поскольку он не подразумевает передачу вещи во владение [1] .

    Предметом договора хранения являются услуги, направленные на обеспечение сохранности вещей. Передаваемые па храпение вещи являются объектом договора хранения.

    Сторонами в договоре хранения являются поклажедатель и хранитель. В роли поклажедателя выступает собственник вещи или его представитель. Возможны ситуации, когда поклажедателем выступает лицо, не относящееся ни к той, ни к другой категории лиц, но тоже заинтересованное в сохранности вещи, такое как перевозчик, грузополучатель, залогодержатель или ссудополучатель. Хранителем могут быть физические или юридические лица (профессиональные организации).

    Профессиональный хранитель — это коммерческая организация либо некоммерческая организация, осуществляющая хранение в качестве одной из целей своей профессиональной деятельности. Примером профессиональных хранителей выступают банки, товарные склады, ломбарды и т.п.

    Договор хранения должен быть заключен в письменной форме, во-первых, если он заключен между гражданами и стоимость передаваемой на хранение вещи превышает 10 МРОТ; во-вторых, если он предусматривает обязанность хранителя принять вещь на хранение.

    Письменная форма соблюдается, если стороны подписали соглашение или выдана сохранная расписка, квитанция, свидетельство или иной документ, подписанный хранителем; номерной жетон (номер). При чрезвычайных обстоятельствах договор хранения может быть совершен устно, поэтому закон в целях охраны права собственности установил, что передача вещи на хранение при чрезвычайных обстоятельствах (пожаре, стихийном бедствии, внезапной болезни, угрозе нападения и т.п.) может быть доказываема свидетельскими показаниями. Это подчеркивает особый подход законодателя к форме договора хранения и его несоблюдению: несоблюдение простой письменной формы договора хранения не лишает стороны права ссылаться на свидетельские показания в случае спора о тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, возвращенной хранителем (ст. 887 ГК РФ).

    Права и обязанности сторон договора храпения. Хранитель по договору храпения обязан принять вещь и обеспечить ее сохранность. Договор хранения иногда может носить консенсуальный характер. В этом случае момент передачи вещи не совпадает по времени с моментом заключения договора. Стороны могут договориться, что вещь будет передана, например, через месяц, пока хранитель подготовит соответствующие условия для ее хранения — один фермер передает на хранение другому корову, второй обустраивает сарай для ее содержания и т.д. Но если поклажедатель не передаст вещь, то хранитель не вправе требовать передачи ему этой вещи на хранение. Он может потребовать возмещения убытков в связи с несостоявшимся хранением (оборудование помещения, дополнительные расходы).

    Поклажедатель освобождается от этой ответственности, если заявит хранителю об отказе от его услуг в разумный срок (ст. 888 ГК РФ). При этом если обусловленный срок передачи вещи пропущен поклажедателем, хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение.

    Хранитель, принявший вещь, обязан хранить ее в течение всего срока договора, а если срок хранения договором не предусмотрен и не может быть определен, исходя из его условий, хранитель обязан хранить вещь до востребования ее поклажедателем. В договоре храпения, где срок не определен, хранитель имеет право по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения вещи потребовать от поклажедателя взять обратно вещь, предоставив ему для этого разумный срок.

    Таким образом, основной обязанностью хранителя является принять все предусмотренные договором хранения меры для того, чтобы обеспечить сохранность переданной на хранение вещи, в том числе противопожарные, санитарные, охранные и т.п. Данная обязанность присутствует также и в безвозмездных отношениях по хранению: если хранение осуществляется безвозмездно, хранитель обязан заботиться о принятой на хранение вещи не менее чем о своих вещах.

    Пользование вещами, переданными на хранение, запрещается в соответствии со ст. 892 ГК РФ. Исключением из этого правила являются случаи, когда пользование хранимой вещью необходимо для обеспечения ее сохранности и не противоречит договору хранения.

    При необходимости изменения условий хранения вещи, предусмотренных договором хранения, хранитель обязан незамедлительно уведомить об этом поклажедателя и дождаться его ответа. Он может не дожидаться ответа только в случае, если необходимо устранить опасность утраты, недостачи или повреждения вещи. При этом хранитель может даже продать вещь и имеет право рассчитывать на возмещение своих расходов на продажу за счет покупной цепы, если во время храпения возникла реальная угроза порчи вещи, либо вещь уже подверглась порче, либо возникли обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность, а своевременного принятия мер от поклажедателя ожидать было нельзя.

    В права хранителя входит правовая возможность передачи вещи на хранение третьему лицу, когда он вынужден к этому силой обстоятельств в интересах поклажедателя и лишен возможности получить его согласие. Однако он обязан его уведомить об этом. ГК РФ не упоминает, в какой форме должно происходить уведомление. Надо полагать, что наиболее приемлемая форма — письменная. При передаче вещи на хранение третьему лицу условия договора между поклажедателем и первоначальным хранителем сохраняют силу, и последний отвечает за действия третьего лица, которому он передал вещь на хранение, как за свои собственные.

    Следующим правом, которым обладает хранитель, является право на вознаграждение и возмещение расходов на хранение. Вознаграждение за хранение должно быть уплачено хранителю по окончании храпения, а если оплата хранения предусмотрена по периодам, оно должно выплачиваться соответствующими частями по истечении каждого периода (п. 1 ст. 896 ГК РФ).

    Расходы хранителя на хранение вещи, как правило, включаются в вознаграждение за хранение. При безвозмездном хранении поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им необходимые расходы на хранение вещи, если законом или договором хранения не предусмотрено иное. В гражданском законодательстве встречается такое понятие, как «чрезвычайные расходы», к ним относятся расходы, не предусмотренные соглашением сторон, но без которых не обойтись. На их совершение требуется согласие поклажедателя, но если поклажедатель не сообщит о своем несогласии в срок, указанный хранителем, или в течение нормально необходимого для ответа времени, считается, что он согласен на чрезвычайные расходы.

    В случае, когда хранитель произвел чрезвычайные расходы на хранение, не получив от поклажедателя предварительного согласия па эти расходы, хотя по обстоятельствам дела это было возможно, и поклажедатель впоследствии не одобрил их, хранитель может требовать возмещения чрезвычайных расходов лишь в пределах ущерба, который мог быть причинен вещи, если бы эти расходы не были произведены. Чрезвычайные расходы, как правило, возмещаются сверх вознаграждения за хранение.

    Заключительная обязанность хранителя, которая, как правило, предшествует прекращению обязательства, — возврат хранимой вещи. Хранитель обязан возвратить поклажедателю или лицу, указанному им в качестве получателя, ту самую вещь, которая была передана на хранение, если договором не предусмотрено хранение с обезличением. Вещь должна быть возвращена хранителем в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом ее естественного ухудшения, естественной убыли или иного изменения вследствие ее естественных свойств. Одновременно с возвратом вещи хранитель обязан передать плоды и доходы, полученные за время ее хранения, если иное не предусмотрено договором хранения.

    В обязанности поклажедателя входит произвести оплату вознаграждения хранителю и расходов, связанных с хранением, и взять вещь обратно по требованию хранителя или по истечении срока договора.

    При неисполнении поклажедателем своей обязанности взять обратно вещь, переданную на хранение, в том числе при его уклонении от получения вещи, хранитель вправе, если иное не предусмотрено договором храпения, после письменного предупреждения поклажедателя самостоятельно продать вещь по цене, сложившейся в месте хранения, а если стоимость вещи по оценке превышает 100 установленных законом МРОТ, продать ее с аукциона. Сумма, вырученная от продажи вещи, передается поклажедателю за вычетом сумм, причитающихся хранителю, в том числе его расходов на продажу вещи.

    Ответственность сторон при ненадлежащем исполнении договора. Необходимо различать ответственность профессионального хранителя и обычного. Обычный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, принятых на хранение, по основаниям ст. 401 ГК РФ, т.е. при наличии вины (умысла или неосторожности). Профессиональный хранитель отвечает за утрату, недостачу или повреждение вещей, если не докажет, что утрата, недостача или повреждение произошли вследствие непреодолимой силы, либо из-за свойств вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не должен был знать, либо в результате умысла или грубой неосторожности поклажедателя. За утрату, недостачу или повреждение принятых на хранение вещей после того, как наступила обязанность поклажедателя взять эти вещи обратно, хранитель отвечает лишь при наличии с его стороны умысла или грубой неосторожности.

    Размер ответственности хранителя определяется согласно тем убыткам, которые причинены поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей. При безвозмездном хранении убытки, причиненные поклажедателю утратой, недостачей или повреждением вещей, возмещаются:

    1) за утрату и недостачу вещей — в размере стоимости утраченных или недостающих вещей;

    2) за повреждение вещей — в размере суммы, на которую понизилась их стоимость.

    В случае, когда в результате повреждения, за которое хранитель отвечает, качество вещи изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель вправе от нее отказаться и потребовать от хранителя возмещения стоимости этой вещи, а также других убытков, если иное не предусмотрено законом или договором хранения.

    В ст. 903 ГК РФ предусмотрено также возмещение убытков, причиненных хранителю в тех случаях, когда хранитель, принимая вещь па хранение, не знал и не должен был знать об этих свойствах.

    В зависимости от объекта хранения, его свойств и характеристик различают хранение индивидуально-определенных вещей и хранение вещей с обезличением; хранение обычных вещей и хранение вещей с опасными свойствами.

    Хранение вещей с обезличением отличается тем, что принятые на хранение вещи одного поклажедателя могут смешиваться с вещами того же рода и качества других поклажедателей (хранение с обезличением). Поклажедателю возвращается равное или обусловленное сторонами количество вещей того же рода и качества.

    Хранение вещей с опасными свойствами имеет свои особенности. Так, вещи, легковоспламеняющиеся, взрывоопасные или вообще опасные по своей природе, если поклажедатель при их сдаче на хранение не предупредил хранителя об этих свойствах, могут быть в любое время обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков.

    Поклажедатель отвечает за убытки, причиненные в связи с хранением таких вещей хранителю и третьим лицам. Если принятые на хранение с ведома и согласия хранителя вещи стали, несмотря на соблюдение условий их хранения, опасными для окружающих либо для имущества хранителя или третьих лиц, и обстоятельства не позволяют хранителю потребовать от поклажедателя немедленно их забрать либо он не выполняет это требование, эти вещи могут быть обезврежены или уничтожены хранителем без возмещения поклажедателю убытков. Поклажедатель не несет в таком случае ответственности перед хранителем и третьими лицами за убытки, причиненные в связи с хранением этих вещей.

    В зависимости от оснований возникновения обязательств по хранению оно может быть договорным или законным, т.е. возникшим в силу закона. В качестве примера второго вида хранения можно привести хранение найденных вещей. В соответствии с п. 3 ст. 227 ГК РФ нашедший вещь вправе хранить ее у себя либо сдать на хранение в полицию, орган местного самоуправления или указанному ими лицу. Скоропортящаяся вещь или вещь, издержки по храпению которой несоизмеримо велики по сравнению с ее стоимостью, может быть реализована нашедшим вещь с получением письменных доказательств, удостоверяющих сумму выручки.

    Деньги, вырученные от продажи найденной вещи, подлежат возврату лицу, управомоченному на ее получение. Нашедший вещь отвечает за ее утрату или повреждение лишь в случае умысла или грубой неосторожности и в пределах стоимости вещи. В остальном правила, применяемые к договорным отношениям хранения, распространяются на иные его виды.

    В зависимости от правового статуса и возможностей хранителя различают хранение с участием профессионального хранителя и непрофессиональное хранение. Первый вид имеет свои разновидности: хранение вещей на товарном складе, в ломбарде, банке, в камерах хранения транспортных организаций, в гардеробах организаций, в гостиницах. Их называют специальными видами храпения, и особенности каждого вида мы подробнее рассмотрим в последующих параграфах учебника.

    • [1] Гражданское право : учебник / отв. ред. С. П. Гришаев. М., 2010. С. 442.

    Понятие договора хранения, его виды и элементы

    Главная > Реферат >Государство и право

    Глава 1. Понятие договора хранения, его виды и элементы..………………….4

    1.1 Понятие договора хранения. ………………….…………..……….…. …4

    1.2 Виды договора хранения. . ……….………8

    1.3 Элементы договора хранения ………………………………………………11

    Глава 2. Специальные виды хранения …. …. ….……….…16

    2.1 Хранение в ломбарде……………………………………………. …16 2.2 Хранение ценностей в банке. …………………………………. ……. 18

    2.3 Хранение в камерах хранения транспортных организаций………. 20

    2.4 Хранение в гардеробах организации. . ……………………………..….22

    2.5 Хранение в гостинице. . ………………………………………………. 23

    Список использованной литературы……. ….…………………28

    Актуальность исследования договора хранения обоснована в первую очередь, потребностью общества в обеспечении сохранности имущества, бурным развитием имущественных отношений, возникающих в связи с оказанием услуг. Хранят вещи граждан гостиницы, санатории, дома отдыха, ломбарды, камеры хранения транспортных организаций и другие предприятия бытового обслуживания.

    Хранение как особый вид услуг нуждается в самостоятельной правовой защите.

    Обязательства хранения регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (далее — ГК РФ) и другими нормативными правовыми актами, которые будут рассматриваться в рамках данной работы.
    Необходимо отметить, что некоторые правовые нормы, касающиеся обязательств хранения, изложены в законодательстве не совсем ясно, двояко, что, в свою очередь, ведет к их различному толкованию и пониманию и, как следствие — неверному применению. Не являются редкостью случаи, когда подзаконные акты противоречат нормам ГК РФ. Все это ведет к судебным ошибкам при квалификации тех или иных обязательств хранения.
    На практике встречаются случаи, когда суды освобождают тех или иных хранителей от имущественной ответственности за утрату вещей, зачастую смешиваются отношения по хранению с обязательствами, возникающими из причинения вреда.

    Не является редкостью, когда судебные органы удовлетворяют иски о взыскании ущерба за утраченное имущество, вытекающие не из договора хранения.

    По гражданскому законодательству, участниками договора могут быть граждане, юридические лица, Российская Федерация, субъекты Российской Федерации и муниципальные образования.

    Основанием возникновения договора, как правило, является соглашение сторон, однако, в случаях, прямо предусмотренных законом, и при наступлении указанных в нем обстоятельств, договор заключается на основании закона.
    Договор относится к числу наиболее распространенных юридических фактов и является основным средством, регулирующим отношения участников экономической деятельности.
    Правовой режим договорных отношений обеспечивается действующим законодательством, исполнительными и судебными органами.
    Договор придает отношениям сторон юридическую силу, устанавливает права и обязанности сторон, определяет меру и степень их ответственности.
    Объектом исследования являются отношения, возникающие при передаче имущества на хранение.
    Предметом исследования являются теоретические вопросы обязательств по хранению имущества, законодательство, регулирующее отношения по хранению, практика его применения, а также проблемы в сфере обеспечения сохранности имущества.

    Цель курсовой работы исследовать особенности договора хранения.

    Задачи, которые необходимо решить для достижения поставленной цели:
    — дать понятие и общую характеристику договора хранения;
    — охарактеризовать виды договора хранения;
    — рассмотреть права и обязанности сторон по договору хранения;
    — привести ответственность сторон за нарушение договорных обязательств.

    Глава 1. Понятие договора хранения, его виды и элементы

    1.1 Понятие договора хранения

    По договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем), и возвратить эту вещь в сохранности 1 . Договор хранения в соответствии с многолетней традицией рассматривается в качестве реальной сделки, которая, по общему правилу, считается заключенной с момента передачи вещи от поклажедателя хранителю. Однако договор хранения может носить и консенсуаяьный характер, если соглашением сторон предусмотрена обязанность хранителя принять на хранение вещь от поклажедателя в предусмотренный договором срок.

    Предполагается, что договор хранения является возмездным договором. Прямо в ГК РФ об этом не говорится, но к такому выводу следует прийти путем систематического толкования его норм, в частности ст.896, 897, 924 ГК РФ и др. Данный вывод, который разделяется не всеми учеными, позволяет констатировать отказ законодателя от прежней позиции по этому вопросу. Вместе с тем на практике, особенно в отношениях между гражданами, широко распространено безвозмездное оказание услуг по хранению.

    Относительно того, носит ли договор хранения взаимный характер или является односторонним, в литературе давно существуют разные мнения. Хотя договор хранения и заключается, прежде всего, в интересах поклажедателя, более убедительной представляется позиция, согласно которой правами и обязанностями обладают обе стороны, в том числе даже тогда, когда договор хранения является безвозмездным и реальным. Разумеется, здесь нельзя говорить об их равномерном распределении между сторонами, так как поклажедатель с учетом основной цели договора традиционно пользуется значительно большими возможностями, чем хранитель. Но, по крайней мере, две обязанности, а именно обязанности по возмещению расходов на хранение и по получению сданной на хранение вещи, на поклажедателя возлагаются практически во всех случаях.

    Договор хранения принадлежит к числу договоров об оказании услуг 2 , хотя иногда это и ставится под сомнение. Как и в других договорах, относящихся к данному договорному типу (экспедиция, поручение, комиссия и др.), в договоре хранения полезный эффект деятельности хранителя не имеет овеществленного характера. Предметом договора хранения является сама деятельность хранителя по обеспечению сохранности вверенного ему имущества. Сохранение целостности вещи и ее потребительских свойств является целью, а не предметом договора хранения. Хранитель должен предпринять все зависящие от него меры для достижения данной цели, но он не гарантирует того, что эта цель будет достигнута. В противном случае именно на нем, а не на поклажедателе лежал бы риск случайной гибели или случайного повреждения имущества.

    Договор хранения имеет сходство с рядом других гражданско-правовых договоров, от которых его следует отличать. С договором аренды и ссуды его сближает то, что вещь поступает во временное владение другого лица и должна быть возвращена в сохранности по окончании срока договора. Основное различие между ними, которым определяются, в сущности, все частные несовпадения в их правовом регулировании, состоит в разной цели этих договоров. Если при хранении вещь передается хранителю для обеспечения ее сохранности в интересах поклажедателя, то отношения по аренде и ссуде устанавливаются в целях использования имущества арендатором и ссудополучателем 3 .

    По тому же основанию проводится разграничение между договорами хранения и займа. Практическая надобность в этом возникает тогда, когда на хранение передаются вещи, определяемые родовыми признаками, которые к тому же смешиваются с аналогичными вещами других поклажедателей или самого хранителя. В обоих случаях на стороне, принявшей имущество, лежит обязанность возврата не того же самого имущества, а равного количества вещей того же рода и качества. Но сравниваемые договоры имеют разную направленность: в договоре хранения услуга оказывается поклажедателю, в то время как в договоре займа заинтересованным лицом является, прежде всего, заемщик. Поэтому в первом случае за оказанную услугу по возмездному договору платит тот, кто передает вещь, т.е. поклажедатель, а во втором случае — тот, кто вещь принимает, т.е. заемщик. Кроме того, хранитель и заемщик приобретают разные права на имущество: хранитель осуществляет лишь временное фактическое господство над имуществом в интересах его собственника или иного поклаже дате ля, не обладая обычно правомочием по распоряжению им; заемщик же становится собственником имущества и приобретает, как правило, неограниченные возможности по его использованию и распоряжению им 4 .

    Договор хранения весьма близок к договору на осуществление сторожевой охраны, в связи с чем иногда на практике их ошибочно отождествляют.д.ействительно, оба договора направлены, в сущности, на достижение одной и той же цели, а именно на обеспечение сохранности имущества. Но эта цель достигается в них разными средствами: при хранении имущество передается для этого во владение хранителя, а при осуществлении сторожевой охраны оно не выходит из обладания собственника (иного титульного владельца), который лишь привлекает для осуществления функций охраны специализированную организацию. Отношения, которые при этом возникают между собственником имущества и охранной организацией, регулируются не правилами о хранении, а нормами о возмездном оказании услуг. Из этого проистекают и более частные различия, например, то, что на хранение передается, как правило, лишь движимое имущество, а сторожевая охрана осуществляется в отношении объектов недвижимости или физических лиц; что при осуществлении сторожевой охраны на клиента возлагается целый ряд дополнительных обязанностей и ограничений; что цель сторожевой охраны ограничивается обычно обеспечением сохранности имущества от хищения, уничтожения или повреждения и т.п.

    Наконец, договор хранения необходимо отличать от обязанностей по обеспечению сохранности имущества, которые являются составными частями других гражданско-правовых обязательств. В частности, подобные обязанности закон возлагает на подрядчика, перевозчика, комиссионера и участников целого ряда иных обязательств. Во всех этих и подобных им случаях взаимоотношения сторон регулируются правилами о соответствующих договорах, а не нормами о договоре хранения.

    Договор хранения

    Общие положения о договоре хранения

    Понятие и общая характеристика договора хранения.

    Иногда возникают обстоятельства, при которых собственник не может самостоятельно осуществлять владение своим имуществом, а поэтому передает его на хранение другому лицу. При таких обстоятельствах между лицом, которое передало имущество на хранение, и лицом, которая его приняла, возникают обязательства по хранению имущества.

    Хранительные обязательства могут возникать на основании:

    1) договора хранения или иного договора, в котором хранение является сопутствующим долгом;

    2) особого статуса лица, в частности опекуна;

    3) действия лиц, которые благодаря правомерным поступкам завладели чужим имуществом, например, бесхозным имуществом, находкой, кладом, бездоглядною домашним животным;

    4) инициативы в чрезвычайных ситуациях;

    5) прямого предписания закона, например, о хранение наследственного имущества;

    6) решений суда, актов следственных органов и государственной исполнительной службы, административного акта’.

    Центральное место среди оснований возникновения обязательств по хранению имущества занимает договор хранения, урегулирован гл. 66 ГК Украины. По своей юридической природе этот договор относится к группе договоров об оказании услуг.

    Договор хранения является одним из древнейших договоров. Еще римскому частному праву был известен договор (который относился к реальных контрактов. По этому договору одна сторона

    (депонент) передавала другой стороне (депозитарию) вещь на хранение, хранение.

    В своем развитии на территории Украины договорные хранительные отношения на разных этапах оформлялись договором клади (дореволюционное законодательство) и договору хранения (ГК Украины УССР 1963 г.). По ГК Украины 2003 г. эти отношения опосредуются договором хранения.

    договору хранения одна сторона (хранитель) обязуется хранить вещь, переданную ей другой стороной (поклажедателем) и возвратить ее поклажедателю в сохранности (ч. 1 ст. 936 ГК Украины).

    Договор хранения является двухсторонним (обязанности возникают как у зберігана, так и у поклажедателя), может быть реальным или консенсуальним, возмездным или безвозмездным.

    По общему правилу договор хранения является реальным (заключенным с момента передачи на хранение). Однако согласно ч. 2 ст. 936 ГК Украины, если хранителем является лицо, осуществляющее хранение на основе предпринимательской деятельности (профессиональный хранитель), договором хранения может быть установлена обязанность хранителя хранить вещь, которая будет передана ему в будущем. Следовательно, в таком случае договор хранения является консенсуальним (заключенным с момента достижения согласия между его сторонами).

    Если плата за хранения и сроки ее внесения устанавливаются договором хранения (ч. 1 ст. 946 ГК Украины), он является возмездным. Необходимо отметить, что в ГК Украины установлена презумпция от платности договора хранения, что следует из положений ч. 4 ст. 632, частей 1, 4 ст. 946 ГК Украины. Возмездия и договоры хранения наиболее распространены в хозяйственной (предпринимательской) деятельности.

    Согласно ч. 4 ст. 946 ГК Украины учредительным документом юридического лица или договором может быть предусмотрено бесплатное хранение вещи. Безвозмездные, реальные договоры хранения, как правило, применяют в бытовой сфере.

    Договор хранения может быть публичным, если хранение вещей осуществляется субъектом предпринимательской деятельности на складах (в камерах, помещениях) общего пользования (ч. 3 ст. 936 ГК Украины).

    Также договор хранения является фідуціарним, поскольку основывается на доверии одной стороны к другой. Учитывая фидуциарный характер этого договора, законом установлена необходимость личного исполнения обязанностей зберігана (ст. 943 Украины).

    Проанализировав гл. 66 ГК Украины, можно прийти к выводу, что договорные обязательства по хранению за наличием общих и отличительных признаков можно разделить общие и специальные. Общие хранения является генеральной конструкцией любого обязательства по хранению, по которым в зберігана возникает обязанность обеспечить сохранность вещи. Специальные виды хранения характеризуются определенными особенностями, которые выделяют их среди других видов хранения. К специальным видам хранения § 3 гл. 66 ГК Украины относит: хранение вещи в ломбарде (ст. 967), хранение ценностей в банке (ст. 969), хранение вещей в камерах хранения организаций, предприятий транспорта (ст. 972), хранение вещей в гардеробе организации (ст. 973), хранение вещей пассажира при его перевозке (ст. 974), хранение вещей в гостинице (ст. 975), хранение вещей, являющихся предметом спора (секвестр) (ст. 976), хранения автотранспортных средств (ст. 977). Также к специальным видам хранения следует отнести хранения на товарном складе (§ 2 гл. 66 ГК Украины) и другие особые виды хранения, предусмотренные действующим законодательством.

    Сторонами любого договора хранения является сохраняй и поклажедатель. Ими могут быть физические и юридические лица.

    Хранителем является лицо, которое по договору приняла на сохранение определенное чужое имущество и (или) обязалась сохранять его. Сохраняй может быть профессиональным или непрофессиональным.

    Выделяя категорию профессионального зберігана, ГК Украины указывает, что им является лицо, осуществляющее хранение на основе предпринимательской деятельности. Однако, по мнению некоторых ученых, профессиональным хранителем должен считаться не каждый субъект предпринимательства, который осуществляет хранение, как это следует из содержания ст. 936 ГК Украины, а лишь тот, для которого зберігальна деятельность является основным или одним из основных видов уставной предпринимательской деятельности1.

    Поклажедателем может быть собственник вещи или лицо, уполномоченное им на передачу вещи на хранение.

    В специальных видах хранения законом могут относиться определенные требования к лицу хранителя и поклажедателя. Например, при хранении вещей пассажира при его перевозке хранителем выступает перевозчик, а поклажедателем — пассажир.

    Предметом договора хранения является услуга по хранению. Эта услуга не является однородной деятельностью и включает в себя действия по принятию, обеспечения сохранности и выдачи поклажедателю его имущества.

    Предмет договора хранения следует отличать от объекта хранения, которым является движимые вещи. их еще можно назвать предметом хранения. Объект договора хранения часто называют «кладью». Им могут быть как индивидуально определенные вещи, так и вещи, определенные родовыми признаками (ст. 184 ГК Украины). Хранение индивидуально определенных вещей называется регулярным, а хранение вещей, определенных родовыми признаками, — іррегулярним.

    Когда на хранение передается имущество, определенное родовыми признаками, для поклажедателя обычно не является существенным возвращение именно своего имущества. Например, ему не имеет смысла требовать от хранителя возврата того же зерна, которое было передано на хранение, если во время хранения оно было смешано с зерном других поклажедателей. В таком случае для поклажедателя достаточно, чтобы после окончания договора хранения ему было передано зерно того же сорта и в том же количестве, что были им переданы на хранение. Поэтому в ст. 941 ГК Украины закреплено положение о том, что поклажедатель может дать согласие на смешение хранителем его вещей с другими вещами одного рода и одного качества.

    Срок хранения — это время, в течение которого хранитель обязан хранить переданную ему вещь. Он обычно устанавливается по договоренности сторон в договоре хранения. Стороны могут оговорить в договоре конкретный срок (определенный промежуток времени) или срок (точную календарную дату), к которому должно осуществляться хранение, или же установить, что хранение длится до предъявления поклажедателем требования о возврате вещи.

    Если срок хранения вещи определен моментом предъявления поклажедателем требования о ее возврате, хранитель вправе по истечении обычного при данных обстоятельствах срока хранения требовать от поклажедателя забрать эту вещь в разумный срок (ч. 3 ст. 938 ГК Украины). «Разумность» срока определяется на основании конкретных обстоятельств дела с учетом положений ст. 530 ГК Украины.

    Согласно ч. 2 ст. 938 ГК Украины, если срок хранения в договоре не установлен и не может быть установлен, хранитель обязан хранить вещь до предъявления поклажедателем требования о ее возврате.

    Таким образом, в договоре хранения может быть определенный срок (тогда договор будет срочным) или он может не определяться (договор будет бессрочным).

    В консенсуальным договорам хранения следует различать срок договора и срок хранения, поскольку заключение договора предшествует передачи вещи.

    Плата за хранение (цена договора) и сроки ее внесения устанавливаются договором хранения (ч. 1 ст. 946 ГК Украины) или актами законодательства (утвержденными в установленном порядке таксами, тарифами, ставками и тому подобное, хотя ГК Украины прямо это не предусматривает). В том случае, когда размер платы определен законодателем (нормативно), стороны не вправе ее изменять. Нормативные акты также могут утверждать регулируемую плату за хранение. Так, согласно ч. 5 ст. 28 Закона Украины «О зерне и рынке зерна в Украине» Кабинет Министров Украины устанавливает предельный уровень платы (тариф) за хранение зерна, что приобретенное за средства государственного бюджета.

    Если определенный порядок внесения платы за хранение не установлен актами гражданского законодательства, стороны могут определить, что она вносится:

    — в полном объеме наперед;

    — после окончания хранения;

    — определенными периодическими платежами.

    Определенные особенности имеет определение размера платы при досрочном прекращении договора хранения. Согласно ч. 2 ст. 946 ГК Украины в случае, если хранение прекратилось досрочно по обстоятельствам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право на пропорциональную часть платы. Конкретный размер такой платы определяется в пропорции к фактической продолжительности хранения.

    Если же поклажедатель по истечении срока договора хранения не забрал вещь, он обязан внести плату за все фактическое время его хранения. Однако такая обязанность возлагается на поклажедателя только в случае, когда он не забрал вещь при отсутствии препятствий со стороны хранителя.

    Следует иметь в виду, платы за хранение могут быть включены расходы на хранение вещи. Если же стороны в платном договоре не предусматривают обязанность поклажедателя возместить расходы на хранение, хранитель не вправе их требовать. Однако расходы, которые стороны не могли предвидеть при заключении договора хранения (чрезвычайные расходы), возмещаются поклажедателем сверх платы, которая принадлежит хранителю.

    При безвозмездном договоре хранения поклажедатель обязан возместить хранителю произведенные им расходы на хранение, если иное не установлено договором или законом (ст. 947 ГК Украины). Такие расходы должны быть необходимыми и не чрезмерными.

    Согласно ч. 1 ст. 937 ГК Украины договор хранения заключается в письменной форме в случаях, установленных ст. 208 настоящего Кодекса. При этом договор хранения, по которому хранитель обязуется принять вещь на хранение в будущем, должен быть заключен в письменной форме, независимо от стоимости вещи, которая будет передана на хранение. Учитывая то, что консенсуальный договор может заключаться только профессиональным хранителем (ч. 2 ст. 936 ГК Украины), указанное выше оговорка касается лишь договоров хранения с его участием и расширенному толкованию не подлежит.

    ГК Украины не требует заключать письменные договоры хранения в виде единого письменного документа, который подписывается сторонами. Письменная форма договора считается соблюденной и тогда, когда принятие вещи на хранение удостоверено распиской, квитанцией или другим документом, подписанным хранителем. Однако это положение не согласуется со ст. 207 ГК Украины, поскольку перечисленные выше документы подписываются в одностороннем порядке хранителем. Поэтому положения ст. 937 ГК Украины нужно понимать как дополнение к ст. 207 ГК Украины, а не как исключение из общего правила.

    В ч. 2 ст. 937 ГК Украины установлено специальное правило, которое касается формы договора хранения при чрезвычайных обстоятельствах (так называемого чрезвычайного хранения). При пожара, наводнения, внезапном заболевании или при других чрезвычайных обстоятельствах принятие вещи на хранение может подтверждаться свидетельством свидетелей. Эта норма устанавливает исключение из общего правила о невозможности ссылаться на свидетельские показания при несоблюдении обязательной письменной формы сделки (ст. 218 ГК Украины).

    Заключения устного договора хранение может подтверждаться выдачей поклажедателю номерного жетона, другого знака, удостоверяющего принятие вещи на хранение, если это установлено законом, другими актами гражданского законодательства или является обычным для этого вида хранения. Например, принятие на хранение вещи в гардеробе обычно удостоверяется выдачей номерного жетона.

    Отдельные специальные виды хранения не требуют специального оформления факта хранения вещей (кроме денег, ценных бумаг, драгоценностей). Это касается, в частности, хранение вещей в гостиницах, домах отдыха, пансионатах, санаториях и других помещениях, в которых лицо проживает временно.

    Права и обязанности сторон Определяются особенностями каждого конкретного договора хранения, поэтому остановимся на тех из них, которые являются наиболее характерными для всех видов хранения.

    Обязанности хранителя:

    1) принять вещь на хранение по консенсуальним и (или) публичным договором. Следует иметь в виду, что хранитель освобождается от обязанности принять вещь на хранение, если в связи с обстоятельствами, которые имеют существенное значение, он не может обеспечить ее сохранности (ст. 940 ГК Украины). ГК Украины не раскрывает содержание обстоятельств, которые имеют «существенное значение» для отказа в принятии имущества на хранение, поэтому это понятие является оценочным;

    2) осмотреть имущество (вещь), определить его количество, качество и стоимость, если иное не предусмотрено договором или законом. Эта обязанность прямо предусмотрена законом только для некоторых специальных видов хранения (например, в ст. 959 ГК Украины для хранения на товарном складе), однако в большинстве случаев хранителем осуществляется осмотр объекта хранения (поклажи) с целью определения его стоимости, что влияет на форму договора и особенности хранения;

    3) принимать все меры, установленные договором, законом, другими актами гражданского законодательства, для обеспечения сохранности вещи (ч. 1 ст. 942 ГК Украины), в том числе соблюдать нормативные требования относительно режима хранения вещей (температурного, санитарного, экологического и т.д.). По безвозмездному договору хранения указана обязанность хранителя трансформируется в обязательство заботиться о вещи как о своей собственной (ч. 2 ст. 942 ГК Украины);

    4) выполнять свои обязанности по договору хранения лично (ч. 1 ст. 943 ГК Украины), т.е. по общему правилу не разрешается на усмотрение хранителя передавать вещи на хранение другому лицу. Однако, согласно ч. 2 ст. 943 ГК Украины, хранитель имеет право передать вещь на хранение другому лицу в случае, если он вынужден это сделать в интересах поклажедателя и не имеет возможности получить его согласие. При этом первоначальный хранитель обязан своевременно уведомить поклажедателя о передаче вещи на хранение другому лицу. Он остается ответственным за сохранность клади, то есть несет ответственность за действия лица, которому он передал вещь на хранение. Таким образом, передача другому лицу имущества на хранение не означает прекращение первоначального договора хранения;

    5) не пользоваться вещью, переданной ему на хранение, а также не передавать ее в пользование другому лицу без согласия поклажедателя (ст. 944 ГК Украины). Этот запрет установлен в связи с тем, что пользование вещью (извлечения ее полезных свойств) обычно предусматривает уменьшение ценности вещи, а следовательно, использование вещи противоречит цели договора хранения, поскольку поклажедатель надеется сохранить полную ценность своего имущества, передавая его на хранение (за исключением естественных потерь):

    6) незамедлительно уведомлять поклажедателя о необходимости изменения условий хранения вещи и получить его ответ (ч. 1 ст. 945 ГК Украины). Эта обязанность означает, что все изменения по такому договору должны быть обязательно согласованы и одобрены хранителем. Однако законом предусмотрена возможность хранителя в отдельных случаях изменить условия договора без согласования с поклажедателем. В частности, на хранителя возлагается обязанность изменить способ, место и иные условия хранения, не дожидаясь ответа поклажедателя, когда существует реальная опасность ее утраты, недостачи или повреждения (ч. 1 ст. 945 ГК Украины). Если же вещь повреждена или возникла реальная угроза ее повреждения или другие обстоятельства, не позволяющие обеспечить ее сохранность, а принятия мер со стороны поклажедателя ожидать невозможно, хранитель имеет право продать вещь или ее часть. При этом, если эти обстоятельства возникли по причинам, за которые хранитель не отвечает, он имеет право возместить свои расходы из суммы выручки, полученной от продажи вещи. В случае возникновения спора между сторонами договора хранения обязанность доказывания наличия указанных обстоятельств возлагается на хранителя (ч. 2 ст. 945 ГК Украины);

    7) вернуть поклажедателю вещь, которая была передана на хранение, или соответствующее количество вещей такого же рода и такого же качества (ч. 1 ст. 949 ГК Украины). Вещь должна быть возвращена поклажедателю в том состоянии, в каком она была принята на хранение, с учетом изменения ее естественных свойств. Так, количество вещей, определенных родовыми признаками, при возвращении может оказаться меньшей, чем передавалась, вследствие усушки, утруски, испарения и других природных процессов. Следует иметь в виду, что естественные потери могут иметь место лишь в пределах установленных законодательством нормативов (размеров). Тождестве вещи, принятой на хранение, и вещи, которая была возвращена поклажедателю, может подтверждаться свидетельством свидетелей;

    8) вернуть плоды и доходы, которые были им получены от вещи (ч. 2 ст. 949 ГК Украины), и т.д.

    1) в случае непередачи вещи на хранение за консенсуальним договору, обязан возместить хранителю убытки, причиненные ему в связи с тем, что хранение не состоялось, если он в разумный срок не предупредил хранителя об отказе от договора хранения (ч. 2 ст. 939 ГК Украины);

    2) полностью оплатить услуги по хранению (для отплатного договора) в порядке и сроки, установленные договором (ч. 1 ст. 946 ГК Украины);

    3) оплатить расходы, связанные с хранением, если иное не предусмотрено договором или законом (ст. 947 ГК Украины), а также возместить расходы (ч. 2 ст. 947 ГК Украины);

    4) забрать вещь от хранителя после окончания срока хранения (ст. 948 ГК Украины) и т.д.

    Следует иметь в виду, что любой договор хранения (даже консенсуальный) не предусматривает обязанность поклажедателя передать вещь на хранение, поэтому хранитель не имеет права этого требовать (ст. 939 ГК Украины).

    Ответственность сторон по договору хранения.

    За невыполнения сторонами обязанностей, предусмотренных законом или договором хранения, на них возлагается гражданско-правовая ответственность.

    Ответственность хранителя за потерю (недостаток) или повреждение вещи, принятой на хранение, наступает на общих основаниях (ч. И ст. 950 ГК Украины).

    Однако нормы гл. 66 ГК Украины предусматривают определенные особенности договорной ответственности хранителя в отдельных случаях.

    Так, ч. 2 ст. 950 ГК Украины устанавливается ответственность профессионального хранителя за потерю (недостаток) или повреждение вещи, если не докажет, что это произошло вследствие непреодолимой силы или такие свойства вещи, о которых хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не мог знать, или вследствие умысла или грубой неосторожности поклажедателя. Таким образом, ответственность хранителя за утрату (недостачу) или повреждение вещи может наступать и без вины. Следует иметь в виду, что наличие обстоятельств, которые освобождают хранителя от ответственности (непреодолимой силы, особых свойств вещи, умысла или грубой неосторожности поклажедателя), должен доказывать сам хранитель.

    Специальное правило об ответственности за утрату (недостачу) или повреждение вещи после окончания срока хранения содержит ч. 3 ст. 950 ГК Украины. В таком случае хранитель несет ответственность только при наличии его умысла или грубой неосторожности.

    Утратой или повреждением вещи причиняются убытки поклажедателя, хранитель обязан их возместить:

    1) в случае утраты (недостачи) вещи — в размере ее стоимости;

    2) в случае повреждения вещи — в размере суммы, на которую снизилась ее стоимость.

    Однако, если вследствие повреждения вещи ее качество изменилось настолько, что она не может быть использована по первоначальному назначению, поклажедатель имеет право отказаться от этой вещи и требовать от хранителя возмещения ее стоимости (ст. 951 ГК Украины).

    Договором хранения может быть также установлена ответственность хранителя за просрочку передачи вещи поклажедателю, самовольное пользование имуществом или передачу его в пользование другому лицу и т.д.

    ГК Украины предусматривает лишь одну специальную норму относительно ответственности поклажедателя за невыполнение своих обязанностей. Так, в ст. 952 ГК Украины указывается, что поклажедатель обязан возместить хранителю убытки, причиненные свойствами вещи, переданной на хранение, если хранитель, принимая ее на хранение, не знал и не мог знать об этих свойствах.

    В других случаях нарушения хранителем своих обязанностей влечет или определенные правовые последствия, которые не являются мерами гражданско-правовой ответственности, например, если вещь не будет востребована из ломбарда, она подлежит продаже (ст. 968 ГК Украины), или она определяется на основании общих положений об ответственности за неисполнение обязательств.

    Следует обратить внимание на то, что ГК Украины не устанавливает ответственность хранителя и поклажедателя за убытки в виде неполученных доходов.

    Договор хранения прекращается на общих основаниях, предусмотренных ГК Украины для прекращения обязательств (гл. 50 ГК Украины). Особенностью прекращения этого договора является то, что хранитель обязан по первому требованию поклажедателя возвратить вещь, даже если срок ее хранения не истек (ст. 953 ГК Украины), т.е. допускается одностороннее расторжение договора по требованию поклажедателя.