Личные неимущественные права автора после смерти автора переходят

Статья 1267. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после смерти автора

1. Авторство, имя автора и неприкосновенность произведения охраняются бессрочно.

2. Автор вправе в порядке, предусмотренном для назначения исполнителя завещания (статья 1134), указать лицо, на которое он возлагает охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения (абзац второй пункта 1 статьи 1266) после своей смерти. Это лицо осуществляет свои полномочия пожизненно.

При отсутствии таких указаний или в случае отказа назначенного автором лица от исполнения соответствующих полномочий, а также после смерти этого лица охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения осуществляется наследниками автора, их правопреемниками и другими заинтересованными лицами.

Комментарий к Ст. 1267 ГК РФ

1. В соответствии со ст. 1112 ГК РФ не входят в состав наследства личные неимущественные права и другие нематериальные блага. Комментируемая статья является новеллой в авторском праве РФ, определяет особенности охраны отдельных видов личных неимущественных прав после смерти автора, которые не могут входить в состав наследства, и в соответствии со ст. 9 Вводного закона применяется независимо от того, предоставлялась ли правовая охрана таким результатам интеллектуальной деятельности в момент их создания. Таким образом, даже если произведение было создано до 1 января 2008 г., личные неимущественные права автора охраняются в соответствии с частью четвертой ГК РФ. Охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведений науки, литературы и искусства осуществляется в соответствии с правилами настоящей статьи, если соответствующее посягательство совершено после введения в действие части четвертой Кодекса.

Бессрочно, т.е. независимо от срока действия исключительного права на произведение, охраняются следующие права:

— право авторства (см. комментарий к ст. 1265 ГК);

— право на имя (см. комментарий к ст. 1265 ГК);

— право на неприкосновенность произведения (см. комментарий к ст. 1266 ГК). Данные права не переходят по наследству, а могут лишь охраняться наследниками или иными лицами, указанными в комментируемой статье. В соответствии со ст. 208 ГК РФ на требования о защите названных прав исковая давность не распространяется.

2. Право на обнародование не указано в числе охраняемых бессрочно личных неимущественных прав, поскольку не является длящимся и реализуется автором при жизни. В том случае, если произведение не было обнародовано при жизни автора, произведение может быть обнародовано в течение срока действия исключительного права обладателем данного права (см. комментарий к ст. 1268 ГК), а после того, как произведение стало общественным достоянием, — любым лицом (ст. 1337 ГК). Автор может запретить обнародование произведения в письменной форме (в завещании, письмах, дневниках и т.п.).

О соотношении права на неприкосновенность и права на переработку произведения см. комментарий к ст. 1266 ГК РФ. Право на неприкосновенность произведения после смерти автора не ограничивает право лица, обладающего исключительным правом на произведение, переработать произведение, при использовании произведения разрешить внесение в произведение изменений, сокращений или дополнений, если при этом не искажается замысел автора и не нарушается целостность восприятия произведения и это не противоречит воле автора, определенно выраженной им в завещании, письмах, дневниках или иной письменной форме (абз. 2 п. 1 ст. 1266 ГК).

3. После смерти автора охрана названных личных неимущественных прав может осуществляться:

— лицом, на которое автор возложил охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения после своей смерти;

— другими заинтересованными лицами.

4. Правовое положение лица, на которое автор возложил охрану авторства, имени автора и неприкосновенности произведения, определяется нормами об исполнителе завещания. Согласно п. 1 ст. 1119 ГК РФ завещатель вправе по своему усмотрению завещать имущество любым лицам, любым образом определить доли наследников в наследстве, лишить наследства одного, нескольких или всех наследников по закону, не указывая причин такого лишения, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, включить в завещание иные распоряжения. Пункт 1 ст. 1134 ГК РФ дает возможность завещателю поручить исполнение завещания указанному им в завещании гражданину-душеприказчику (исполнителю завещания) независимо от того, является ли этот гражданин наследником. Согласие гражданина быть исполнителем завещания выражается этим гражданином в его собственноручной надписи на самом завещании, или в заявлении, приложенном к завещанию, или в заявлении, поданном нотариусу в течение месяца со дня открытия наследства. Гражданин признается также давшим согласие быть исполнителем завещания, если он в течение месяца со дня открытия наследства фактически приступил к исполнению завещания. Юридическое лицо или публичное образование не может выступать в качестве такого лица.

Завещание, в котором указано лицо, на которое возлагается охрана авторства, имени автора и неприкосновенности произведения, либо наследник, может быть отменено или изменено в любое время после совершения завещания без указания при этом причины его отмены или изменения.

Для отмены или изменения завещания не требуется чье-либо согласие, в том числе лиц, назначенных наследниками в отменяемом или изменяемом завещании.

Завещатель вправе посредством нового завещания отменить прежнее завещание в целом либо изменить его посредством отмены или изменения отдельных содержащихся в нем завещательных распоряжений.

Личные неимущественные авторские права

У автора возникают следующие неимущественные авторские права: право авторства, право на имя, право на неприкосновенность произведения, право на обнародование произведения.

Эти права при жизни автора могут принадлежать только автору. Они действуют бессрочно.

Право авторства – это право признаваться автором произведения. Присвоение права авторства (плагиат) является не только гражданским правонарушением, но и уголовным преступлением (ст. 146 УК РФ).

Право на имя – это право использования произведения с обозначением подлинного имени автора либо с указанием его вымышленного имени – псевдонима. Автор может также использовать свое произведение анонимно – без обозначения какого-либо имени.

Право на неприкосновенность произведения заключается в том, что без согласия автора никто не вправе вносить в произведение никаких изменений, не вправе снабжать произведение предисловием, иллюстрациями, пояснениями.

Наконец, право на обнародование произведения – это личное право автора сделать произведение доступным широкому кругу лиц, например, путем опубликования (выпуск в свет экземпляров произведения), сообщения в эфир, помещения в сеть Интернет.

Исключительное авторское право – основное имущественное авторское право.

Оно может принадлежать автору или иному правообладателю, к которому оно перешло по закону или по договору.

Исключительное авторское право состоит в том, что следующие способы использования произведения (они перечислены в ст. 1270 ГК РФ) могут осуществляться только с согласия правообладателя:

1) воспроизведение произведения (изготовление материальных экземпляров);

2) продажа и иное распространение экземпляров произведения;

3) импорт (ввоз в Россию) экземпляров произведения;

4) публичное исполнение произведения (например, показ пьесы на сцене, киносеанс);

5) сообщение произведения но радио и телевидению (в том числе – при кабельном вещании);

6) помещение произведения в сеть Интернет («доведение до всеобщего сведения») и др.

Исключительное право, принадлежащее правообладателю, действует и в тех случаях, когда произведение переделано или переведено на другой язык.

Исключительное право на произведение позволяет автору или иному правообладателю эффективно использовать произведение и контролировать его использование другими лицами. Это дает владельцам исключительных авторских прав большие экономические преимущества.

Исключительное авторское право имеет срочный характер. Но срок его действия довольно продолжительный. Возникнув в момент создания произведения, исключительное авторское право действует вплоть до смерти автора. После смерти автора это право переходит к его наследникам и действует еще 70 лет. Истекает срок действия исключительного права в 70-й год после смерти автора, причем всегда – 31 декабря. После этого произведение становится общественным достоянием и может использоваться свободно любым лицом (с соблюдением, однако, личных неимущественных авторских прав).

Если произведение было создано несколькими соавторами, авторское право прекращается по истечении полных 70 лет с года смерти того автора, который пережил других соавторов. Имеются и другие особые правила исчисления срока действия исключительного авторского права (ст. 1281 ГК РФ).

Для обеспечения баланса частных и общественных интересов в научных, культурных и информационных целях установлены случаи, когда произведение может использоваться без согласия правообладателя, т.е. «свободно». Все эти случаи перечислены в ГК РФ (ст. 1272–1280). Укажем на некоторые из них:

1) если экземпляр произведения правомерно пущен в гражданский оборот на территории России, то в дальнейшем он может перепродаваться без согласия правообладателя;

2) гражданин вправе воспроизвести правомерно обнародованное произведение и использовать этот экземпляр в личных целях (например, вывести с открытого сайта Интернета необходимую ему научную статью и пользоваться этим экземпляром лично);

3) допускается цитирование из обнародованных произведений, осуществляемое в научных или информационных целях;

4) допускается свободное использование отрывков из обнародованных произведений в качестве иллюстраций в изданиях, вещательных передачах, звуко- и видеозаписях учебного характера;

5) допускается свободное использование произведений, представляющих собой пародии или карикатуры на другие произведения.

Во всех случаях свободного использования должны соблюдаться личные неимущественные права авторов, не допускается присвоения авторства.

Отметим две особенности договоров, касающихся исключительного авторского права:

1) возможность заключения договора с будущим автором на еще не созданное произведение. Такой договор называется договором авторского заказа. По такому договору одна сторона (будущий автор) обязуется создать определенное произведение на материальном носителе или в иной форме и передать материальный носитель заказчику либо обеспечить заказчику доступ к произведению. Договор авторского заказа может содержать и вторую часть: отчуждение заказчику исключительного права на созданное произведение либо предоставление заказчику прав лицензиата;

2) за нарушение договорных обязательств автор, если он является стороной договора, несет ограниченную имущественную ответственность (ст. 1290 ГК РФ). За нарушение автором заключенного им договора об отчуждении исключительного права или лицензионного договора с него могут быть взысканы только суммы реального ущерба, причиненного другой стороне; неполученные доходы взысканию не подлежат.

Еще более ограничена ответственность автора, нарушившего договор авторского заказа: если автор должен нести ответственность за это нарушение, то он обязан возвратить заказчику аванс и сумму неустойки, причем только в пределах реального ущерба заказчика.

§ 2. Личные неимущественные права автора.

1. Право авторства.

Право на авторство является правом создателя произведения считать себя его автором и требовать обозначения своего имени при использовании произведения61. Оно является основным, поскольку все остальные правомочия могут принадлежать автору лишь в случае, если он имеет право авторства.

Право авторства неотделимо от личности создателя произведения, действует в течение всей его жизни и прекращается смертью. Оно возникает в силу самого факта создания произведения и не зависит от того является ли произведение обнародованным, используется ли оно кем- либо или нет. Опираясь на это право, создатель может требовать защиты своих интересов в случае присвоения авторства другим лицом (плагиат)62.

Плагиат — воспроизведение под своим именем содержания чужого произведения в целом или в части, без указания его автора и источника заимствования. Не всякое воспроизведение является плагиатом. Иногда авторам приходится опираться на труды предшественников. Но плагиат будет иметь место лишь тогда, когда полностью или частично воспроизводится содержание произведения.63 Присвоение авторства наказуемо в уголовном порядке в соответствии со статьей 146 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ), равно как и незаконное использование объектов авторского права, причинившее крупный ущерб. Присвоение авторства может состоять также в выпуске чужого произведения под своим псевдонимом, в выпуске произведения, созданного совместно с другими авторами, без указания фамилий соавторов, в использовании в своих трудах произведений без ссылки на автора и т.п. Плагиат рассматривается как умышленное преступление, поскольку плагиатор не может не сознавать, что приписывает себе чужое произведение.

Будучи абсолютным, право авторства выступает как элемент гражданского правоотношения, которому корреспондирует обязанность всех и каждого воздерживаться от его нарушения64 . Поэтому его защита должна осуществляться независимо от степени виновности нарушителя, достаточен уже сам факт нарушения. Вот одно из характерных дел. В 1944 году К. направила свой рассказ в редакцию журнала «Новый мир», но его не опубликовали. В 1977 году К. случайно обнаружила, что ее рассказ напечатан в 1961 году в сборнике рассказов одного покойного писателя. К. обратилась в суд, требуя признать ее автором этого рассказа и выплатить ей гонорар за использование. Суд, проверив обстоятельства создания произведения, с помощью экспертизы убедился, что рассказ, обнаруженный в архиве писателя и, видимо, присланный ему на рецензию, не принадлежит перу писателя, в 1981 вынес решение о признании К. автором и обязал издательство выплатить ей вознаграждение за публикацию.65

В судебной практике нередко встречаются требования, направленные на отрицание авторства. Так, трое научных работников потребовали исключить их из числа десяти соавторов опубликованной научной статьи на том основании, что они своего согласия на соавторство не давали, с изложением фактического материала и с некоторыми концепциями, содержащимися в статье, они не согласны.66 Отказ в удовлетворении подобной претензии может расцениваться как нарушение права авторства.

Право авторства на одно произведение литературы, науки и искусства может быть результатом деятельности двух или нескольких лиц.67 Возникают отношения соавторства, которые регулируются ст. 10 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах». В соответствии с ней авторское право на коллективные произведения принадлежит соавторам совместно, независимо от того, образует ли такое произведение одно целое или состоит из частей, которые могут быть использованы самостоятельно. Если отдельная часть может быть использована независимо от других, то она признается имеющей самостоятельное значение. Каждый из соавторов имеет право использовать созданную им часть,

имеющую самостоятельное значение, по своему усмотрению (если только иное не указано в соглашении).

В Законе также оговорены случаи, когда произведение образует неразрывное целое, и ни один из соавторов «не вправе без достаточных к тому оснований запретить использование произведения».

Наконец, завершая характеристику данного rf правомочия, нельзя не отметить, что оно может принадлежать только действительному создателю произведения, является неотчуждаемым и непередаваемым по какому-либо основанию, в том числе по договору или наследству. Однако наследники автора вправе осуществлять защиту указанного правомочия (статья 29 Закона). В случае присвоения авторства умершего автора третьим лицом они могут возбудить иск о его признании. Кроме того, наследники должны быть привлечены к рассмотрению любого спора, касающегося авторства умершего лица.

2. Право на авторское имя.

На основании Закона (ст.15, п.1) автор имеет право «использовать произведение под подлинным именем автора, псевдонимом, либо без обозначения имени, т,е. анонимно».

В случае отсутствия особых указаний произведение обозначается фамилией, именем и отчеством автора, либо его фамилией и инициалами. Если автор требует изменить их обозначение, такие его требования должны быть выполнены, ибо они являются проявлением права автора на псевдоним68 .

Выпуск в свет произведения под условным именем встречается нередко. Многие российские и зарубежные писатели (Максим Горький, Аркадий Гайдар, Анна Ахматова, Марк Твен, Жорж Санд ) приобрели известность под своими вымышленными именами. Так, Чехов и Некрасов выступали в своих ранних произведениях под множеством псевдонимов.

В некоторых случаях под одним псевдонимом выступают сразу несколько лиц. Например, под именем Козьмы Пруткова создавали свои произведения братья Жемчужниковы и поэт А.К. Толстой, псевдоним «Кукрыниксы» объединил имена работавших вместе художников М. Куприянова, П. Крылова и Н. Соколова.

Действительно, у автора могут быть весьма уважительные причины использования псевдонима, в частности, неблагозвучность его подлинной фамилии, ее совпадение с фамилией другого автора, служебное положение автора. Иногда это намерение вызвано нежеланием автора публиковать под своим именем произведение, не характерное для его творчества.

Право на псевдоним может быть ограничено в судебном порядке, если пользование этим правом нарушает интересы граждан, организаций или общества в целом. Так, если автор подписывается псевдонимом, совпадающим с именем другого автора, псевдонимом, производным от именования организации, или именем известного общественного деятеля, то по иску заинтересованных лиц суд вправе запретить пользование таким псевдонимом.

Право на авторское имя может быть реализовано путем опубликования произведения без указания имени создателя, т.е. анонимно. В данном случае воля автора направлена на то, чтобы не связывать созданное им произведение со своим именем69 . Иногда имя автора не указывается в связи со сложившимся порядком опубликования тех или иных произведений, например, статей в газетах и журналах, а также в и словарях справочниках. В этом случае гражданское имя автора должно быть известно издательству, в частности, для того, чтобы оно могло составить правильное мнение о возможностях автора создать произведение, представляющее собой определенную ценность. Кроме того, издательство не может платить гонорар анониму или лицу, которое ему неизвестно. Поэтому в заключенном с автором договоре указывается его подлинное имя, а в скобках — псевдоним70.

Если личность автора, опубликовавшего свое произведение анонимно или под псевдонимом, находится под сомнением, то издатель, имя или наименование которого обозначено на произведении, при отсутствии доказательств иного, считается представителем автора в соответствии с законом. В этом качестве он имеет право защитить права автора и обеспечивать их исполнение. В Законе обозначено, что такое положение действует до тех пор, «пока автор такого произведения не раскроет свою личность и не заявит о своем авторстве на произведение»(ст.9, п.З).

Имя автора должно обозначаться и при издании произведения, созданного в порядке выполнения служебного задания (ст. 14 Закона).

Если произведение создано несколькими авторами, то их фамилии приводятся в последовательности, принятой соавторами. В случае разногласия соавторов по этому поводу издательство излагает их фамилии в алфавитном порядке. При переводе книги на русский язык имена и фамилии авторов приводятся в русской транскрипции. Кроме того, имена и фамилии иностранных авторов указываются и на языке оригинала на обороте титульного листа или в издательско-регистрационных сведениях. Имя автора должно также указываться и на работах, выпускаемых от имени научно-исследовательских институтов, вузов и организаций.

Псевдоним или имя автора, если произведение выпускается анонимно, могут быть раскрыты при жизни автора лишь с его согласии, либо по требованию судебно- следовательских органов.

Необходимость в раскрытии псевдонима или анонима автора может возникнуть, в частности, в связи с тем, что его заметка или статья, опубликованная в печати, носит явно клеветнический характер. В подобных случаях, как полагает А.В.Белявский71, суд по заявлению истца или прокурора, либо по собственной инициативе может вынести определение о возбуждении уголовного дела (тогда редакция будет обязана раскрыть псевдоним или аноним автора), либо вынести определение о клеветническом характере опубликованных материалов и направить его для принятия соответствующих мер в организацию, органом которой является данная газета или журнал и т. п., либо в прокуратуру.

В юридической литературе право на имя нередко смешивают с правом авторства, считая его одним из элементов последнего. Так, М.В. Гордон пишет: «Право на авторское имя иногда обозначают еще как право на авторство. Этим общим обозначением отличают правомочия автора, связанные с возможностью именовать себя автором произведения . требовать, чтобы иные лица при использовании и распространении данного произведения обозначали произведение как принадлежащее именно данному лицу»72 . Б.С. Антимонов и Е.А. Флейшиц выделяли в праве на имя два правомочия: право избирать способ обозначения автора при выпуске произведения в свет, при воспроизведении и распространении произведения и право именоваться автором произведения во всех случаях использования произведения другими лицами, причем второе из названных правомочий переходит в право авторства. Оба правомочия, по их мнению составляют суть одного и того же права, которое может быть названо как право избирать способ обозначения авторства, право на имя73 . В.И. Корецкий, в свою очередь, делит правомочия, связанные с авторством, на два права (право на авторское имя) и право «признаваться и именоваться автором произведения в случае использования произведения другими лицами»74.

Большинство специалистов75 , однако, полагают, что правомочия авторства и на авторское имя не совпадают между собой по объему и содержанию. В частности, это подтверждается тем, что нарушение права на имя не всегда сопровождается нарушением права авторства, например, при искажении имени (псевдонима) автора. В отличие от права авторства, отражающего объективный факт и не зависящего от публикации произведения, право на имя устанавливается односторонним волеизъявлением автора и реализуется при использовании произведения.

Таким образом, право на авторство и право на авторское имя являются самостоятельными личными правами автора. Тем не менее они взаимосвязаны между собой. Без права на авторство немыслимо право на авторское имя76 . Кроме того, в содержание права авторства может быть включено правомочие автора требовать, чтобы при использовании произведения упоминалось его подлинное имя.

Также, как и право на авторство, право на авторское имя охраняется бессрочно. Наследники не вправе избирать новый способ обозначения имени автора произведения. Так, если при жизни автора оно было опубликовано под псевдонимом или анонимно, они имеют право требовать такого же их указания и в случае дальнейшего использования произведения.

3. Право на обнародование.

Само понятие «обнародование произведения» является новым для российского законодательства. Оно используется в законе наряду с привычным и устоявшимся определением «опубликование произведения». В то же время, это два разных понятия.77 Согласно Закону, обнародованием признаётся действие, осуществляемое с согласия автора, которое впервые делает произведение доступным для всеобщего сведения путём его опубликования, публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир или каким бы то ни было иным способом.

Опубликование как один из способов обнародования произведения означает выпуск в обращение экземпляров произведения, фонограммы с согласия автора произведения,

производителя фонограммы в количестве, достаточном для удовлетворения разумных потребностей публики, исходя из характера произведения, фонограммы (ст. 4 Закона).

Весьма спорно, однако, что данное правомочие является личным неимущественным правом. Несмотря на то, что право на опубликование не названо в числе имущественных прав автора, перечисленных в статье 16 Закона об авторских правах, в статье 4, при определении права на обнародование, оно указывается наряду с другими исключительными правами на использование произведения (право публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир). Также в пунктах 4 и 5 статьи 19 Закона это право прямо признается за авторами отдельных видов произведений.

Право на обнародование, напротив, имеет неимущественный характер и является неотъемлемым. Указанное правомочие означает право автора на принятие решения о готовности произведения для выпуска в свет (публичного показа, публичного исполнения, передачи в эфир). Когда же автор принял такое решение, он переходит к использованию права на опубликование. Иначе говоря, он заключает договор на издание своего произведения, что, в свою очередь, связано с получением имущественной выгоды. Следовательно, реализация данного права приводит к возникновению договорных отношений имущественного V характера.

Не совсем удачной представляется формулировка определения «права на опубликование», приведенная в ст. 4

Закона. Произведение признается опубликованным, если количество выпущенных в обращение экземпляров является достаточным для удовлетворения разумных потребностей публики, исходя из характера произведения. При этом не ясно, каким критерием нужно руководствоваться при определении достаточности или недостаточности количества экземпляров произведения. В судебной практике обычно применяются правило, согласно которому количество экземпляров считается недостаточным, если в течение трех месяцев автор не сможет удовлетворить двух запросов на поставку.78 Данное положение взято по аналогии (подобная норма содержится в авторском праве Франции) и нормативно не закреплено.

По своей сути право на обнародование представляет собой юридически обеспеченную автору возможность публичной огласки своего произведения. Реализация указанного правомочия приводит к определенному изменению правового режима произведения. В частности, с момента обнародования произведения вступают в силу установленные законом ограничения прав автора, связанные с возможностью свободного использования произведения (ст. 18-26 Закона РФ «Об авторском праве и смежных правах»). Неопубликованное произведение может быть использовано лишь с согласия автора. Исчисление срока охраны произведения, выпущенного в свет анонимно или под псевдонимом, начинается с момента его правомерного обнародования (ст. 27 Закона).

Право на обнародование непосредственно связано с волеизъявлением автора, его согласием представить произведение публике. Следовательно, произведение, обнародованное помимо воли автора, не должно рассматриваться как выпущенное в свет. Так, если против желанияи автора будет издано еще незавершенное произведение, или произведение, содержащее, по его мнению, неправильный научный подход, автор вправе потребовать опубликования указания о том, что данное произведение не является выпущенным в свет и что его дальнейшее использование ( в периодической печати, в виде цитат) недопустимо.

Конечно, по желанию автора может быть обнародовано и еще не законченное произведение. Например, художник вправе демонстрировать не вполне завершенную им картину; композитор может позволить публичное исполнение неоконченной симфонии.

Таким образом, данное правомочие позволяет автору решать вопрос о готовности произведения для опубликования, публичного показа, исполнения или передачи в эфир. Одновременно он решает и вопрос о способах воспроизведения или исполнения. Так, художник может дать согласие на издание типографских репродукций с картины, но не соглашаться на создание ее живописных копий.

Произведение, состоящее из отдельных самостоятельных частей, может быть обнародовано лишь частично. Обнародование элементов содержания произведения, его аннотация не является выпуском в свет самого произведения. В Гражданском кодексе РСФСР 1964 года содержалось правило, в соответствии с которым не считается выпуском произведения в свет (опубликованием) информация о произведении с изложением его содержания, а также размножение произведения на правах рукописи в случаях, предусмотренных постановлениями Совета Министров (п.2 ст.

Следовательно, публикация автореферата диссертации не считается выпуском в свет самой диссертации. Демонстрация анонса кинофильма, в свою очередь, не является обнародованием фильма. Однако части неопубликованного произведения, включенные в такую информационную публикацию (отдельные абзацы диссертации, включенные в реферат, отдельные кинокадры и эпизоды, вошедшие в анонс и т.д.) считаются обнародованными.

Своеобразное значение имеет отметка на издании о том, что оно выпускается «на правах рукописи». Такая отметка показывает, что автор не считает произведение вполне подготовленным для широкого распространения, а рассчитывает на узкий круг читателей.79

Право на обнародование может быть реализовано автором только один раз. Тем не менее автор всегда может воспользоваться своим правом на отзыв, а затем вновь сделать произведение доступным для публики.

В свое время в литературе было высказано мнение, согласно которому право на обнародование не прекращает своего существования и после того, как произведение уже опубликовано.80 В обоснование указывается, что автор может не разрешать дальнейшее использование произведения без внесенных в него исправлений. Прав Э.П. Гаврилов,81 отмечая, что при использовании произведения в договорном порядке автор всегда оставляет за собой право не разрешать такое использование. Однако подобный отказ еще не означает, что произведение переходит в категорию необнародованных.

В юридической литературе довольно часто указывают на то, что различные неимущественные правомочия по- разному связаны с личностью автора.

Если права авторства и на авторское имя могут принадлежать лишь непосредственно создателю произведения, то связь других правомочий с личностью автора гораздо менее устойчива. Сообразно с этим одни было предложено именовать личными неимущественными правомочиями, другие — просто неимущественными.82

Право на обнародование, в отличие от иных личных прав, способно переходить к наследникам (или правопреемникам) автора. Определенную сложность представляют случаи, когда в отношении обнародования произведения имеется специальный запрет автора. Вот пример, рассмотренный в работе Н.Л. Клык.83

Автор П. написала по заказу одного из журналистов повесть, которая, по ее мнению, не получилась, и поэтому она отказалась от договора, вернув издательству полученный аванс. После ее смерти наследники передали рукопись в издательство и дали разрешение на ее опубликование. Анализируя указанный случай, Н.Л. Клык пишет, что подобное возможно лишь вследствие отсутствия данных о желании автора обнародовать свое произведение. Если же имеется прямой запрет автора в отношении издания произведения, то наследники не имеют права на опубликование.

Мнение же других ученых по этому вопросу является менее категоричным. В частности, было высказано предложение о том, чтобы осуществление наследниками данного права контролировалось определенными государственными учреждениями или авторско-правовыми организациями.84 Н.В. Гордон, однако, полагает, что чисто формального подхода к вопросу о запрете публиковать произведение после смерти автора быть не должно. Здесь надо учитывать и интересы общественности. Речь может идти только о некотором сроке, в течении которого желание автора должно быть исполнено и произведение будет храниться без его опубликования.!

Ныне действующий закон, однако, не содержит каких- либо ограничений прав наследников в отношении обнародования произведений умерших авторов и, следовательно, данный вопрос решается исключительно по их усмотрению. Необходимо лишь учитывать, что иногда для обнародования произведений, как самим автором, так и его наследниками, требуется согласие других лиц, интересы которых затрагиваются опубликованием85. После смерти того лица, личная сфера которого может быть затронута публикацией, выпуск произведения в свет может иметь место лишь с согласия его ближайших наследников86 .

4. Право на защиту репутации автора.

Как творец автор непосредственно заинтересован в том, чтобы его произведение было представлено на суд общественности именно в той индивидуальной форме, которую придал ему он.

В соответствии с п.1 ст. 15 Закона автору предоставляется право на защиту произведения, включая название, от всякого искажения или иного посягательства, способного нанести ущерб его чести и достоинству.

В ранее действовавшем законодательстве подобное правомочие именовалось правом на неприкосновенность произведения. Новое его название было введено под влиянием положений парижского текста Бернской конвенции об охране литературных и художественных произведений (ст.6 bis, п.1).

Вместе с тем представляется, что прежнее название более точно отражало суть рассматриваемого права, поскольку репутация автора чаще всего нарушается без искажения произведения.

Как справедливо полагает А.К. Юрченко, репутация автора объемлет более широкий круг возможных нарушений интересов автора, нежели только посягательство на неприкосновенность содержания и формы его произведения87. В то же время, неприкосновенность произведения может быть нарушена, однако автор будет не в состоянии доказать, что этим задета его репутация.

Кроме того, нормы о защите чести и достоинства содержатся в статьях 150 — 152 и 1099 — 1101 Гражданского кодекса Российской Федерации. Следовательно, специальные положения статьи 15 Закона об авторском праве являются их фактическим повторением. Автор же может защищать свою репутацию, опираясь на общие нормы ГК (например, если критические замечания носят оскорбительный характер).

Право на защиту репутации автора предполагает, что никто не может изменить произведение, а также его название без согласия автора.

Воспрещается снабжать произведение при издании иллюстрациями, предисловиями, послесловиями,

комментариями и какими бы то ни было пояснениями, которые могут нанести ущерб репутации автора. Без согласия автора недопустимо сокращать объем произведения, заменять его отдельные элементы, вносить иные изменения, даже если с точки зрения пользователя они бы и улучшали произведение. В этой связи определенный интерес представляет следующее дело. В 1977 г. Одесская киностудия взяла на себя создание телефильма по заказу Гостелерадио СССР и заключила договор с М. на написание литературного сценария, а также с Ю. на написание текстов песен. После постановки кинофильма в него с санкции телеобъединения «Экран » был включен музыкальный номер, в котором использовались стихи третьего лица. Считая включение этой сцены нарушением права на неприкосновенность авторы предъявили в суде иск к Гостелерадио СССР и Одесской киностудии о ее исключении из произведения. Представитель Одесской киностудии против иска возражал, ссылаясь на то, что при ознакомлении с режиссерским сценарием истцы согласились со всеми изменениями, которые были внесены в процессе работы над фильмом. Истцы же пояснили, что в момент их ознакомления с режиссерским сценарием спорного музыкального номера в нем не было. Они категорически отрицали, что предоставили режиссеру право включать в фильм музыкальные номера с использованием текста песен третьих лиц. В этих условиях суд удовлетворил исковые требования и обязал ответчиков исключить спорный номер из фильма88 .

При разрешении данного дела суд исходил из презумпции отсутствия разрешения автора на внесение изменений в произведение. Доказательства его наличия должно представлять лицо, нарушившее целостность произведения. При этом любые изменения и дополнения, вносимые в произведение должны быть согласованы с автором.

В соответствии со ст. 19 Закона в научных, исследовательских, критических, информационных целях могут без согласия автора цитироваться правомерно обнародованные произведения. Однако эти отрывки не должны искажаться.

Допускается творческая интерпретация произведения пользователем, если при этом не вносится существенных изменений в содержание и форму произведения. Так, не является нарушением права на неприкосновенность транспонирование музыкального произведения в регистр, удобный для исполнителя; изменение языковой формы произведения при переводе.

В некоторых случаях реализация указанного правомочия вступает в коллизию с правами собственника того материального носителя, в котором воплощено произведение. Характерным в этом отношении является дело, приводимое в работе А.П. Сергеева. Скульптор В. по заказу творческо — производственного объединения «Художник» в 1956 г. создал скульптурный портрет актрисы П. в роли Офелии для художественной выставки. В последующем скульптура была приобретена у объединения одним из колхозов и под названием «Скорбящая» установлена на могиле воинов, погибших в годы Второй мировой войны. В 1981 г. наследница автора и актриса П. потребовали от колхоза перемещения скульптуры в иное, соответствующее назначению место. Первоначально указанное требование было отклонено со ссылкой на то, что колхоз является собственником скульптуры и может распоряжаться ею по своему усмотрению. В последующем, однако, действия колхоза были квалифицированы как нарушение неприкосновенности произведения. Использование станковой скульптуры «Офелия» в ансамбле памятникам погибшим воинам было признано противоречащим творческому замыслу автора, содержанию и назначению произведения. Как выяснилось, скульптура, была выполнена из материала, предназначенного для закрытого помещения, и, следовательно, разрушалась от атмосферного воздействия. Кроме того, отмечалось, что установление в качестве надгробия изображения здравствующей актрисы противоречит этическим нормам. В итоге законные требования заявителей были удовлетворены89 . Таким образом, нарушением права автора на защиту репутации могут быть признаны любые действия собственника, не обеспечивающие сохранность произведения.

К числу наиболее спорных вопросов, связанных с реализацией рассматриваемого права, относится проблема его перехода от автора к другим лицам. Одни ученые полагают, что данное право неотчуждаемо от личности автора и не может передаваться другим лицам ни по договору, ни по наследству, ни по каким-либо иным основаниям.90 В практическом плане подобный подход оборачивается выводами о недействительности таких договоров, по которым авторы разрешают пользователям вносить изменения в свои произведения,91 о том, что правомочия наследников не производны от соответствующих прав автора, а непосредственно возложены на них для охраны неприкосновенности произведения . Такие права наследников основаны только на законе, имеют другую природу и назначение, и «не могут быть приравнены к авторским»92.

Иные специалисты утверждают, что связь права на неприкосновенность с личностью автора не настолько крепка, чтобы препятствовать его передаче иным лицам. Данное право может осуществляться «и при жизни, а особенно после смерти автора другими лицами.»93 Такая позиция более всего отвечает условиям действующего законодательства, а также практике его применения94 .

В ст. 29 Закона об авторском праве указано, что право на защиту репутации автора, как и право авторства, и право на имя, не переходят по наследству, однако на наследников возлагается защита указанных прав. Как видим, правомочие принадлежащее автору по своему объему и содержанию значительно шире переходящего к наследникам права на охрану произведения. Так, автор может вносить в созданное произведение любые, даже коренные изменения. Что же касается наследников, то принадлежащее им правомочие носит охранительный характер и является производным от соответствующего права автора. Тот факт, что на месте наследников по завещательному распоряжению автора может оказаться другое лицо, на которое возложена охрана неприкосновенности произведения, вопреки утверждениям некоторых юристов,95 не меняет сути дела (наследственное правопреемство имеет место в обоих случаях).

Наследники, между тем, нередко выходят за рамки чисто охранительных функций, разрешая вносить изменения в произведение. Такая практика, по мнению специалистов, не противоречит смыслу закона, если только при этом не происходит существенное изменение творческого замысла создателя произведения.96 Лица, охраняющие неприкосновенность произведения, могут, в частности, разрешить снабжение произведения предисловиями, комментариями, а также внесение в произведение редакционной правки, уточнений или иных данных, связанных с развитием науки и техники. Однако при всем этом главной их задачей остается «сохранение сущности и оригинальности» работы автора97. Ныне действующий закон подчеркивает, что указанные правомочия наследников каким- либо сроком не ограничиваются. При отсутствии наследников защиту данного правомочия осуществляет специально уполномоченный орган Российской Федерации (ст. 29 Закона).

5. Право на отзыв.

Данное правомочие позволяет автору отказаться от решения об обнародовании произведения. Ранее действующим законодательством право на отзыв автору не предоставлялось.

Если бы автор решил, что его произведение несовершенно, он мог бы отказаться от передачи его издательству. В этом случае договор расторгался издательством. Последствия расторжения были определены в ст.511 ГК РСФСР. Если же рукопись уже сдана в издательство, то автор не мог требовать расторжения договора. В этом случае издательство несло убытки, связанные с прекращением издания. Право на расторжение договора автором при условии возмещения причиненных издательству убытков автору не предоставлялось. Однако в некоторых случаях, когда издательство соглашалось с мнением автора о нецелесообразности опубликования его работы, договор мог быть расторгнут. В этом случае убытки с автора не взыскивались.

В настоящее время Законом (ст. 15, п.2) автору предоставлено право на отзыв, но при условии возмещения пользователю причиненных таким решением убытков. Если произведение уже было обнародовано, автор обязан публично оповестить о его отзыве. При этом он вправе изъять за свой счет из обращения ранее изготовленные экземпляры произведения.

По прямому указанию Закона правом отзыва не пользуются авторы служебных произведений. Их согласие на обнародование произведения необходимо, но если оно дано, его нельзя отозвать в одностороннем порядке98 .

Право автора односторонне расторгнуть договор без каких-либо нарушений его условий издательством было также предусмотрено и в русском дореволюционном законодательстве (ст.68 Положения об авторском праве, утвержденного 15 марта 1911 года). Автор был обязан «возместить издателю нанесенные им издержки по изданию»99

Советское законодательство данного положения не восприняло.

Однако у автора существует множество причин, по которым произведение не может быть выпущено. Ими являются, в частности, появление исследования, побудившего автора изменить свою позицию, выход в свет произведения, схожего по содержанию с работой автора.

6. Право доступа.

К числу личных неимущественных правомочий автора относится и право доступа, однако в ст. 15 Закона оно отсутствует. Право доступа, как и право следования, отнесено законодателем к разряду особых авторских правомочий (ст. 17 Закона). Таким образом создается третья группа «иных» прав, что в корне меняет взгляд на сложившееся в доктрине и отраженное в законе деление авторских правомочий на личные неимущественные и имущественные. Представляется, что поскольку право доступа носит неимущественный характер, его следует рассматривать совместно с другими личными правами автора.

Право следования, напротив, является имущественным и, следовательно, должно быть включено в ст. 16 Закона об авторском праве.

Подобное решение вопроса позволило бы избежать создания новой категории правомочий, их деления на три группы, и тем самым, нарушения общепринятой классификации авторских прав.

Суть права доступа заключается в том, что автор произведения изобразительного искусства вправе потребовать от собственника произведения предоставления возможности осуществления права на воспроизведение своего произведения (ст.17, п.1 Закона).

Подобное право может быть предоставлено авторам произведений архитектуры. Согласно п. 2 ст. 18 Закона «Об архитектурной деятельности в Российской Федерации»100 автор архитектурного объекта вправе требовать от собственника (владельца) этого объекта предоставления возможности осуществлять его фото- и видеосъемку, если иное не установлено договором, в соответствии с которым создан архитектурный проект.

В прежнем законодательстве данное правомочие специально не выделялось, но в принципе следовало из него. Так, переход произведения изобразительного искусства в собственность заказчика еще не означал передачи авторских прав на произведение (ст.513 ГК РСФСР 1964 года). Автор мог потребовать от собственника оригинала предоставить ему возможность воспроизводить свое произведение в копиях.

Ныне действующий закон об авторском праве не содержит каких-либо ограничений и условий реализации данного права, за исключением единственного указания на то, что от собственника оригинала нельзя требовать доставки произведения автору (ст.17, п.1). Однако владелец оригинала обязан обеспечить доступ к произведению. Он должен предоставить автору возможность делать фотографии, копии или записи. При этом не имеет значения, преследует ли автор материальную выгоду, реализуя данное право.

Автор, в свою очередь, обязан учитывать законные интересы собственника. Последний, в частности, вправе потребовать от автора возмещения расходов, причиненных осуществлением доступа произведению.

Право доступа может принадлежать только автору и по наследству не переходит.