Федеральный закон о зао и оао

Оглавление:

Обязаны ли ЗАО срочно реорганизоваться в ООО?

Что будет с ЗАО после 1 сентября: обязательна ли срочная реорганизация в ООО? Новые правила ведения реестров акционеров с 01.10.2014.

С 1 сентября 2014 г. вступает в силу Федеральный закон № 99-ФЗ от 05.05.2014 «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — ГК РФ) и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (далее — Закон № 99-ФЗ).

Данный закон реформирует институт юридических лиц, в том числе вносит изменения в перечень организационно-правовых форм, в которых могут создаваться юридические лица. Из существующих на настоящий момент коммерческих организаций будут исключены общества с дополнительной ответственностью (ОДО) и закрытые акционерные общества (ЗАО). Но если исключение из этого списка ОДО не так заметно для бизнес-сообщества, то вопрос о том, как будут функционировать ЗАО, после опубликования текста закона стал актуальным среди предпринимателей.

Интернет заполонила реклама о необходимости срочной реорганизации ЗАО в форме преобразования в общество с ограниченной ответственностью до 1 сентября 2014 г. Компании, которые предлагают свои услуги со ссылкой на срочный характер реорганизации, явно нацелены лишь на привлечение клиентов, не объясняя им при этом, что сам процесс реорганизации занимает в среднем при самом благоприятном исходе не менее четырех месяцев (без задержек по подготовке документов, передаточных актов и пр.). Не трудно подсчитать, что даже если компания запустит процесс реорганизации в июне текущего года, к 1 сентября она явно не успеет его завершить. И что же? В этом случае возникает нарушение гражданского законодательства? Конечно же, нет.

Согласно п. 9 статьи 3 Закона № 99-ФЗ со дня вступления в силу настоящего закона, к ЗАО будут применяться нормы главы 4 ГК РФ об акционерных обществах (в редакции закона № 99-ФЗ). Положения Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» о ЗАО применяются к таким обществам впредь до первого изменения их уставов. Анализ указанного положения позволяет сделать вывод о том, что Законом № 99-ФЗ не предусмотрена обязанность ЗАО преобразоваться до 1 сентября в ООО, более того, обязанности преобразовываться в ООО у ЗАО не возникает и после 1 сентября. Положения уставов таких организаций будут действовать в части, не противоречащей измененному ГК и ФЗ «Об акционерных обществах».

Более того, понятие «открытые» и «закрытые» акционерные общества как таковое законодателем исключается. На их место после 1 сентября придет иное деление хозяйственных обществ: на публичные и непубличные. И в этом случае также нет необходимости в срочном порядке вносить изменения в учредительные документы. Законодатель предусмотрел, что акционерные общества, отвечающие признакам публичности, будут считаться таковыми вне зависимости от указания об этом в их фирменном наименовании.

Однако не все так просто в жизни акционерных обществ. Согласно Федеральному закону от 2 июля 2013 г. № 142-ФЗ акционерные общества, которые на 1 октября 2013 г. были держателями реестров акционеров этих обществ, сохраняют право вести указанные реестры в течение года после указанной даты. По истечении года, то есть к 1 октября 2014г. указанные акционерные общества обязаны передать ведение реестра лицу, имеющему предусмотренную законом лицензию. Неисполнение указанных требований обернется для акционерных обществ привлечением к административной ответственности, а в случае обнаружения более серьезных нарушений — и к уголовной.

Указанное требование обернется для акционерных обществ прежде всего несением дополнительных затрат не только на оплату ежемесячных услуг держателя реестра акций (регистратора), но и на процедуру передачи ему функции ведения реестра, которая потребует подготовки соответствующего пакета документов и приведения документации общества в соответствие с требованиями законодательства.

Тем не менее, существует организационная и экономическая целесообразность реорганизации акционерных обществ в общества с ограниченной ответственностью: обслуживать и содержать «акционерки» становится с 1 сентября 2014 года накладно и трудозатратно (см. подробнее статью «Акционерным обществам грозят огромные штрафы»). Например, с 1 сентября 2014 года законодательством установлена необходимость нотариального удостоверения присутствующих на собрании акционеров и порядок голосования — то есть ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПРИНЯТИЕ ЛЮБОГО РЕШЕНИЯ В АО БЕЗ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОТАРИУСА НА СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ (в то время как в ООО есть варианты обхода обязательного нотариального удостоверения). Поэтому мы рекомендуем реорганизовать ЗАО и ОАО в ООО. Данную процедуру реорганизации АО в ООО можно произвести силами ИНТЕЛЛЕКТ-С — одной из лучших юридических фирм России в области корпоративного права, слияния и поглощения.

Помимо прочего, акционерные общества и должностные лица, работающие в них, несут повышенные риски привлечения к административной ответственности в виде штрафов космических размеров. Поэтому мы рекомендуем задуматься о реорганизции акционерных обществ в общества с ограниченной ответственностью при первой возможности. Юристы ИНТЕЛЛЕКТ-С готовы оказать вам юридическую помощь в этом.

Внесен ряд поправок в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Июль 2016 г. ознаменовался одновременным принятием нескольких федеральных законов, вносящих существенные изменения в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее – «ФЗ об АО»), а также в Федеральный закон «О обществах с ограниченной ответственностью» (далее – «ФЗ об ООО»), а именно:

  • Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 343-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и Федеральный закон «Об обществах с ограниченной ответственностью» в части регулирования крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (далее — «343-ФЗ»);
  • Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 339-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» (далее — «339-ФЗ»);
  • Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 338-ФЗ «О внесении изменений в статьи 41 и 84.8 Федерального закона «Об акционерных обществах» (далее — «338-ФЗ»).

1. Изменения в регулировании крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность 1

343-ФЗ предлагает акционерам (участникам) общества большую свободу усмотрения в регулировании общей хозяйственной деятельности общества.

В частности, 343-ФЗ уточняет критерии крупных сделок (без изменения стоимостных показателей) и правила их одобрения и оспаривания.

Например, правила о согласии на совершение крупных сделок распространяются на сделки, выходящие за пределы обычной хозяйственной деятельности и при этом связанные или с арендой, или с предоставлением прав на использование результатов интеллектуальной деятельности.

Исключен ряд сделок из перечня подлежащих одобрению. Например, сделки по переходу прав на имущество в процессе реорганизации общества; приобретению акций и эмиссионных ценных бумаг; сделки, заключенные на открытых торгах; сделки, заключенные на тех же условиях, что и предварительный договор.

Несмотря на то, что 343-ФЗ исключает возможность распространения уставом общества режима крупных сделок на иные сделки, вводится норма, в соответствии с которой уставом общества может быть предусмотрена необходимость получения согласия общего собрания акционеров (участников) или наблюдательного совета (совета директоров) на совершение каких-либо сделок, перечисленных в уставе.

Таким образом, 343-ФЗ отменяет обязательное одобрение сделок в силу прямого указания закона, вместе с тем, передавая этот вопрос на усмотрение общества.
Для квалификации сделок с заинтересованностью теперь не будет использоваться понятие «аффилированности». Квалифицирующим критерием будет выступать категория «контролирующее лицо» и «подконтрольное лицо (подконтрольная организация)», то есть:

  • лица, выступающие в качестве стороны, выгодоприобретателя, посредника или представителя в сделке, входящие в состав органов общества (единоличный исполнительный орган, члены коллегиальных органов);
  • акционер (участник), который самостоятельно или совместно с родственниками является контролирующим лицом общества;
  • родственники указанных лиц;
  • подконтрольные им организации.

Меняется организационный порядок согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью. Вместо получения одобрения на совершение крупной сделки теперь предусматривается принятие решения о согласии на совершение крупной сделки.

Решение о согласии на совершение крупной сделки предусматривает возможность указания:

  • минимальных и максимальных параметров условий либо порядка их определения;
  • согласия на совершение ряда однотипных сделок;
  • согласия на альтернативные варианты основных условий сделки;
  • согласия на совершение сделки при условии совершения нескольких сделок одновременно;
  • срока, в течение которого будет действительно такое решение (при его отсутствии, будет считаться, что решение действительно в течение одного года с даты его принятия).

Что касается сделок с заинтересованностью, то такие сделки более не потребует обязательного предварительного согласия на их совершение. 343-ФЗ делает акцент на обязательном извещении о сделках с заинтересованностью.

Извещение должно содержать:

  • наименование стороны, выгодоприобретателя по сделке;
  • цену;
  • предмет сделки;
  • существенные условия сделки или порядок их определения;
  • наименование лиц, имеющих заинтересованность в совершении сделки;
  • основания заинтересованности в совершении сделки.

Извещение должно быть направлено в срок не позднее чем за 15 дней до даты совершения сделки с заинтересованностью, если иной порядок не установлен уставом общества.

Акционерное общество обязано извещать о сделке с заинтересованностью:

  • членов совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  • членов коллегиального исполнительного органа общества;
  • в некоторых случаях акционеров.

На обществе с ограниченной ответственностью лежит обязанность извещать:

  • всех незаинтересованных участников общества;
  • незаинтересованных членов совета директоров (наблюдательного совета).

Процедура извещения является общей как для акционерных обществ, так и для обществ с ограниченной ответственностью и предполагает порядок, предусмотренный для сообщения акционерам (участникам_ общества) о проведении общего собрания акционеров (участников) общества.

343-ФЗ не предусматривает специальных последствий в случае несоблюдения обязательного извещения о сделке, в совершении которой имеется заинтересованность.

Такие последствия могут быть прописаны в уставе общества в случае, если общество предусмотрело иной, чем в законе, порядок извещения о сделке с заинтересованностью.

В случае, если порядок извещения аналогичен порядку сообщения о проведении общего собрания акционеров (участников), то, несоблюдение порядка извещения о сделке с заинтересованностью может быть признано нарушением, влекущим признание такой сделки недействительной в силу ее оспоримости.

Согласие на совершение сделок с заинтересованностью теперь потребуется, если единоличный исполнительный орган или член совета директоров, коллегиального исполнительного органа или акционер (участник), обладающий не менее 1 % голосующих акций (долей) общества, заявят о такой необходимости. В тоже время 343-ФЗ не устанавливает четкой процедуры заявления требований о получении согласия на сделку для обществ с ограниченной ответственностью, а для акционерных обществ 343-ФЗ ограничивается только ссылкой на порядок созыва внеочередного собрания, не прописывая детали процедуры заявления требования о получении согласия на совершение сделок с заинтересованностью.

Отсутствие согласия на совершение сделки с заинтересованностью само по себе не будет основанием для признания ее недействительной.

Таким образом, нововведения, касающиеся порядка согласования крупных сделок и сделок с заинтересованностью:

  • призваны сузить круг сделок, требующих корпоративного согласования,
  • отражают уже сложившуюся судебную практику, и
  • идут в общем русле последних поправок в Гражданский кодекс РФ, направленных на то, чтобы сделка «продолжала жить», т.е. на минимизацию возможностей оспаривания сделки по формальным основаниям.

Правила о признании крупной сделки недействительной приведены в соответствие со ст. 173.1. Гражданского кодекса Российской Федерации. Сделка считается таковой, если совершена без надлежащего согласия на ее совершение и/или если доказано, что контрагент знал или заведомо должен был знать об этом.

В случае инициирования судебного процесса по признанию сделки с заинтересованностью недействительной, необходимо будет доказать, что сделка совершена в ущерб интересам общества и что другая сторона знала или заведомо должна была знать о том, что сделка являлась для общества сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, и/или об отсутствии согласия на ее совершение.

Для предъявления требования об оспаривании как крупных сделок, так и сделок с заинтересованностью вводится порог в виде минимального количества акций (размера долей в уставном капитале) в 1%.

Введение указанного порога означает, что со вступлением в силу рассмотренных выше изменений, правом на оспаривание сделки будет обладать не любой акционер (участник). Миноритарные акционеры (участники), не обладающие установленным законом количеством акций (долей), должны будут объединиться с другими акционерами (участниками) для того, чтобы собрать необходимый минимум.

2. Безвозмездный вклад в имущество, который не увеличивает уставный капитал общества.

339-ФЗ вводит возможность для участников акционерных обществ в любое время вносить в имущество общества безвозмездный вклад в денежной или иной форме (далее – «вклад»), который не увеличивает уставный капитал общества и не изменяет номинальную стоимость акций. При этом вносимое в качестве вклада имущество должно относиться к видам имущества, предусмотренным п. 1 ст. 66.1. Гражданского кодекса РФ, а именно денежные средства, вещи (включая ценные бумаги), доли (акции) в уставным капиталах других обществ и товариществ, облигации, исключительные и иные интеллектуальные права.

Вклады в имущество непубличного общества вносятся деньгами, если иное не предусмотрено уставом или решением общего собрания акционеров.

Внесение вклада осуществляется на основании договора с обществом в целях финансирования и поддержания его деятельности. Договор, на основании которого акционером вносится вклад, должен быть предварительно одобрен решением совета директоров (наблюдательного совета) общества, за исключением случаев внесения вкладов в имущество общества на основании решения общего собрания акционеров непубличного акционерного общества (если такая возможность предусмотрена в уставе непубличного общества).

Кроме того, уставом непубличного общества также могут быть предусмотрены ограничения, связанные со внесением вкладов, определены категории акционеров, на которых возможно возложить обязанность по внесению вкладов в имущество, уточнены порядок, основания и условия внесения вкладов.

3. Срок преимущественного права приобретения акционерами общества акций дополнительного выпуска путем открытой подписки и процедура принудительного выкупа акций.

338-ФЗ внес изменения в порядок осуществления преимущественного права при приобретении акционерами общества акций дополнительного выпуска путем открытой подписки. 338-ФЗ сократил срок возможности воспользоваться в указанном случае преимущественным правом до 12 рабочих дней с момента раскрытия информации.

До 1 января 2017 года это положение будет применяться только в отношении акционерных обществ, которые:

1) являются кредитными организациями; или
2) владельцем более 50% обыкновенных акций которых является Российская Федерация.

После 1 января 2017 года это положение будет применяться в отношении всех акционерных обществ.

338-ФЗ также упрощает процедуру принудительного выкупа акций акционером, который вместе со своими аффилированными лицами, в результате реорганизации общества в форме присоединения или слияния становится владельцем 95% и более процентов акций реорганизованного общества.

Такой акционер вправе в течение 5 лет направить добровольное предложение о приобретении оставшихся акций.

В случае если в рамках добровольного предложения акционер выкупил не менее 50% оставшихся акций, такой акционер вправе в течение 6 месяцев с истечения срока принятия добровольного предложения направить требование о принудительном выкупе всех оставшихся акций по цене не ниже указанной в рамках добровольного предложения.

Поправки согласно 339-ФЗ действуют с 04 июля 2016 г., в то время как новеллы, вводимые 343-ФЗ вступят в силу с 01 января 2017 г.

Положения 338-ФЗ вступили в силу, за единственным исключением: 12-дневный срок действия преимущественного права будет применяться ко всем компаниям начиная с 01 января 2017 г.

1 343-ФЗ вступает в силу с 1 января 2017

Юридическо-оценочная фирма

Регистрация ЗАО и ОАО

Регистрация Закрытого акционерного общества (Далее — ЗАО) и Открытого акционерного общества (Далее — ОАО) регулируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N208-ФЗ.
Порядок регистрации ЗАО и ОАО определяет Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 №129-ФЗ.

В соответствии с п.1 ст.2 Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 N208-ФЗ акционерным обществом признается коммерческая организация, уставный капитал которой разделен на определенное число акций, удостоверяющих обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к обществу.

При государственной регистрации ЗАО и ОАО необходимо учитывать следующее:

1. Учредителями общества являются граждане и (или) юридические лица, принявшие решение о его учреждении;
2. Общество не может иметь в качестве единственного учредителя (акционера) другое хозяйственное общество, состоящее из одного лица, если иное не установлено федеральным законом;
3. Число учредителей открытого общества не ограничено. Число учредителей закрытого общества не может превышать пятидесяти;
4. Минимальный уставный капитал открытого общества должен составлять не менее тысячекратной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату регистрации общества, а закрытого общества — не менее стократной суммы минимального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на дату государственной регистрации общества;
5. Общество несет ответственность по своим обязательствам всем принадлежащим ему имуществом. Общество не отвечает по обязательствам своих акционеров.

При государственной регистрации ЗАО и ОАО заявителями могут быть следующие физические лица:

а) руководитель постоянно действующего исполнительного органа регистрируемого юридического лица или иное лицо, имеющие право без доверенности действовать от имени этого юридического лица;
б) учредитель или учредители юридического лица при его создании;
в) руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;
г) конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии (ликвидатор) при ликвидации юридического лица;
д) иное лицо, действующее на основании полномочия, предусмотренного федеральным законом, актом специально уполномоченного на то государственного органа или актом органа местного самоуправления.

Документы /информация, которую необходимо представить для государственной регистрации ЗАО и ОАО:

1. Наименование юридического лица (полное/сокращенное на русском языке, при необходимости на иностранных языках);
2. Документы, подтверждающие местонахождение юридического лица;
3. Размер и форма оплаты уставного капитала; Если номинальная стоимость или увеличение номинальной стоимости доли участника общества в уставном капитале общества, оплачиваемой неденежными средствами, составляет более чем двадцать тысяч рублей, в целях определения стоимости этого имущества должен привлекаться независимый оценщик
4. Виды деятельности по ОКВЭД;
5. Информация о избранной система налогообложения;
6. Сведения на руководителя (наименование должности, паспортные данные, свидетельство о присвоении ИНН);
7. Сведения на главного бухгалтера (паспортные данные);
8. Сведения на учредителей (паспортные данные, свидетельство о присвоении ИНН);
9. Выписка из реестра иностранных юридических лиц соответствующей страны происхождения (в случае если учредителем является иностранное юридическое лицо);
10. Данные контактного лица (телефон, e-mail).

Приведение устава ОАО (ЗАО) с нормами гл. 4 ГК РФ

С 01 сентября 2014 года вступает в силу основная часть положений Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

В соответствии с требованиями данного федерального закона учредительные документы, а также наименования юридических лиц, созданных до дня вступления в силу вышеуказанного федерального закона, подлежат приведению в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона) при первом изменении учредительных документов таких юридических лиц. Изменение наименования юридического лица в связи с приведением его в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона) не требует внесения изменений в правоустанавливающие и иные документы, содержащие его прежнее наименование. Учредительные документы таких юридических лиц до приведения их в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона) действуют в части, не противоречащей указанным нормам.

Таким образом, при первом внесении изменений в учредительные документы, независимо от причины таких изменений, необходимо будет привести учредительные документы и наименование юридического лица в соответствие с требованиями главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции указанного Федерального закона).

Сделать это можно и не дожидаясь необходимости вносить какие-либо другие изменения в учредительные документы. Полагаем, что лучше заранее привести учредительные документы и наименование юридического лица в соответствие с требованиями действующего законодательства, чтобы потом, когда возникнет необходимости вносить какие-либо иные изменения в учредительные документы, не решать сразу большое количество вопросов. Это, как показывает практика, только затрудняет и увеличивает сроки решения поставленных задач.

Сравнительный обзор новых и старых видов акционерных обществ

Добрый день, коллеги!

На сегодняшний день мы не так уж и много знаем о таких видах акционерных обществ, как публичные и непубличные. Изменения в специальный закон только грядут, а в Гражданском кодексе даны лишь основы новых акционерных обществ. Но в общих чертах можно понять, чем новые виды АО будут отличаться друг от друга и от старых видов акционерных обществ.

Статья не претендует на глубокое погружение в тему сходств и различий новых и старых видов акционерных обществ. Главная задача статьи – зафиксировать основные различия между АО и дать общее представление о том, как эти организации будут жить, когда наступит сентябрь.

Как было и как будет

До сентября 2014 года гражданское право знало 2 вида акционерных обществ:

  • закрытые акционерные общества;
  • открытые акционерные общества.

После 1 сентября 2014 они формально ещё будут существовать (до первых изменений), но фактически будут вытесняться новыми видами АО:

  • публичными акционерными обществами;
  • (непубличными) акционерными обществами.

Размещение и обращение акций

Главное различие между двумя новыми видами АО состоит в способе размещения и обращения их акций:

В публичных акционерных обществах акции и ценные бумаги, которые конвертируются в его акции, размещаются путем открытой подписки и публично обращаются в соответствии с законодательством о ценных бумагах.

В непубличных акционерных обществах акции и ценные бумаги размещаются по закрытой подписке и публично не обращаются.

Деление на ОАО и ЗАО было чуть иным. Открытыми акционерными обществами считались общества, акционеры которых могли отчуждать акции независимо от согласия других акционеров. Если же акции распределялись только среди заранее определенного круга лиц, то АО было закрытым.

Название АО

В названии публичных акционерных обществ должно содержаться слово «публичное». Причем независимо от того, является ли общество фактически публичным на настоящий момент или не является, если в наименовании будет слово «публичное», то все положения законодательства, касающиеся публичных акционерных обществ будут к нему применяться.

В фирменное наименование непубличного акционерного общества ничего (например, слова «непубличное») добавлять не придется.

Таким образом, акционерные общества будут называться или Публичное акционерное общество «Ромашка», или Акционерное общество «Ромашка».

Старые типы акционерных обществ должны были содержать в названии слова «открытое» или «закрытое».

Ведение реестра акционеров

С 1 октября 2014 года ведение реестра акционеров будет передано профессиональным регистраторам. Это касается всех акционерных обществ: и старых, и новых.

Но для публичных и непубличных акционерных обществ будет небольшое различие в способе выбора такого регистратора. Публичные АО обязательно должны передать реестр держателей акций «независимой организации, имеющей предусмотренную законом лицензию». Для непубличных акционерных обществ не установлено требования обязательной независимости реестродержателя. Очевидно, требование обязательной «независимости» регистратора так же не коснется и ЗАО.

Подтверждение протокола

Состав участников общества, присутствовавших на собрании, и принятые ими решения будут подтверждаться:

  • только реестродержателем – независимой организацией, имеющей соответствующую лицензию – для публичных АО;
  • реестродержателем или нотариусом – для непубличных АО.

Это требование касается так же и ЗАО, и ОАО. Возможность прибегнуть к услугам нотариуса будет зависеть от фактической публичности общества.

Ограничение на количество акций, их суммарную номинальную стоимость, а также максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру

В пункте 5 статьи 97 ГК РФ установлен запрет на установление ограничения на количество акций, их суммарную номинальную стоимость и максимальное количество голосов, предоставляемых одному акционеру, для публичных акционерных обществ.

В непубличных АО такие ограничения могут быть установлены или законом, или уставом.

Статьей 11 ФЗ «Об АО» возможность ввести такие ограничения была предоставлена и открытым, и закрытым акционерным обществам.

Согласие на отчуждение акций

В публичном акционерном обществе не может быть предусмотрена необходимость получения чьего-либо согласия на отчуждение акций (п. 5 ст. 97 ГК РФ).

В уставе непубличного АО необходимость получения такого согласия может быть.

Согласно статье 2 действующей редакции ФЗ «Об АО», акционеры ОАО и ЗАО вправе отчуждать свои акции без согласия других акционеров.

Преимущественное право покупки акций

В публичном акционерном обществе предоставление права преимущественного приобретения акций не допускается, кроме случаев дополнительного выпуска акций, которые определены в ФЗ «Об АО».

Для акционеров непубличных акционерных обществ такое право может быть предусмотрено. Но пока не понятно, будет ли оно предусмотрено «по умолчанию».

Что касается старых форм АО, то для закрытых акционерных обществ преимущественное право покупки акций другими акционерами или самим обществом было прямо прописано в законе. А в открытых – не допускается.

Размещение привилегированных акций дешевле обыкновенных

Непубличным акционерным обществам будет предоставлено право размещать привилегированные акции, номинальная стоимость которых ниже номинальной стоимости обыкновенных акций.

Публичные АО такого права лишены.

Обязанность раскрывать содержание корпоративного договора

По поводу раскрытия информации, содержащейся в корпоративном договоре, заключенном в ЗАО или ОАО, законодательством специальных правил не установлено. О заключении акционерного соглашения акционеры были обязаны уведомить только само общество.

Но к заключаемым в закрытых и открытых акционерных обществах корпоративным договорам будут применяться те же требования, которые касаются публичных и непубличных АО. Обязанность раскрывать содержание будет зависеть от фактической публичности или непубличности общества.

Структура органов управления

В публичном акционерном обществе обязательно должны быть следующие органы:

  • общее собрание акционеров – высший орган АО;
  • единоличный исполнительный орган – общее руководство деятельностью АО;
  • коллегиальный орган управления общества (пункт 4 статьи 65.3) (например: Наблюдательный совет), в котором не может быть меньше пяти членов; он контролирует деятельность исполнительных органов.

В непубличном АО стандартную схему управления обществом можно несколько изменить:

  • функции коллегиального исполнительного органа могут быть закреплены за коллегиальным органом управления общества;
  • непубличное АО может вовсе не формировать коллегиальный орган управления общества.

На сегодняшний день правовое положение публичных и непубличных акционерных обществ таково. Но в скором времени могут произойти корректировки и уточнения их статусов, т. к. новая редакция Федерального закона «Об акционерных обществах» уже на подходе. А нам остается только ждать новой порции изменений и разбираться в том, что уже поменялось.

Чем отличается ЗАО от ООО?

1. Деятельность общества с ограниченной ответственностью (далее «ООО») и закрытые акционерные общества (далее «ЗАО») регулируется разными федеральными законами: деятельность ЗАО — Федеральным Законом «Об акционерных обществах» от 26.12.95 г. № 208-ФЗ (с изменениями на 07.08.2002 г.), деятельность ООО — Федеральным Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.98 г. № 14-ФЗ.

2. Отличие ООО от ЗАО (ОАО) заключается в том, что уставный капитал ООО составляется из стоимости вкладов его участников и разделен на доли. Размер доли соответствует стоимости вклада, внесенного участником, поэтому доли участников могут быть различными. В акционерном же обществе уставный капитал составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами. То есть уставный капитал акционерного общества разделен на определенное количество одинаковых долей, каждая из которых оформлена ценной бумагой — акцией. Наличие таких ценных бумаг является принципиальной особенностью акционерных обществ, так как только акционерным обществам разрешено выпускать акции. Участник ООО является собственником доли, а акционер — собственником акции (акций). Оформление прав участников акционерного общества ценной бумагой обусловливает и необходимость регистрации выпуска акций, а также необходимость ведения реестра акционеров акционерного общества.

3. В акционерном обществе обязательно создается резервный фонд в размере, предусмотренном уставом общества, но не менее 5% от его уставного капитала, в обществе с ограниченной ответственностью, нет системы имущественных фондов, обязательно образуемых в ООО.

4. Различаются ООО и ЗАО (ОАО) и по составу учредительных документов. Учредительными документами ООО являются учредительный договор, подписанный его учредителями, и утвержденный ими устав, а учредительным документом ЗАО (ОАО) является его устав, утвержденный учредителями. Договор о создании акционерного общества, который заключают между собой учредители ЗАО (ОАО), по своей правовой природе является договором о совместной деятельности и не является учредительным документом юридического лица. Договор о создании акционерного общества определяет порядок осуществления учредителями их совместной деятельности по созданию общества и утрачивает силу с момента регистрации общества в качестве юридического лица, то есть по достижении определенной в нем цели, в отличие от учредительного договора ООО, который действует весь период деятельности общества с ограниченной ответственностью.

5. Учредительные документы ООО должны содержать условия о размере долей каждого из участников, о размере, составе, сроках и порядке внесения ими вкладом, об ответственности участников за нарушение обязанностей по внесению вкладов. В отношении ЗАО (ОАО) данные сведения должны содержаться в договоре о создании ЗАО (ОАО), который, напомним, не является учредительным документом ЗАО (ОАО). Напротив, устав ЗАО (ОАО), в связи со спецификой этой организационно-правовой формы должен содержать сведения о типе общества (открытое или закрытое); количестве, номинальной стоимости, категории (обыкновенные, привилегированные) акций и типе привилегированных акций, размещенных обществом; правах акционеров — владельцев акций каждой категории (типа); порядке подготовки общего собрания акционеров и иные положения, предусмотренные ФЗ «Об АО».

6. Для ЗАО (ОАО) предусмотрена трехзвенная система управления его делами — то есть общее собрание акционеров, совет директоров общества (наблюдательный совет) и исполнительный орган общества, при этом может быть как только единоличный, так и одновременно единоличный и при этом коллегиальный исполнительный орган. Однако в акционерных обществах с числом акционеров — владельцев голосующих акций менее 50-ти устав общества может предусматривать, что функции совета директоров общества (наблюдательного совета) осуществляет общее собрание акционеров, то есть в таких обществах совет директоров может и не создаваться. Для ООО предусматривает обязательную двухзвенную систему управления делами общества. Высший орган ООО — общее собрание его участников, и исполнительный орган (коллегиальный и(или) единоличный). Уставом ООО может быть предусмотрено создание совета директоров (наблюдательного совета) общества.

7. ООО и ЗАО (ОАО) имеют различия и в последствиях перехода долей в уставном капитале в порядке наследования и правопреемства. Для акционерных обществ переход права собственности на акции к наследникам граждан и правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками акционерного общества, ничем не ограничиваются, и наследники, и правопреемники этих участников становятся полноправными акционерами этого общества. Доли же в уставном капитале ООО переходят к наследникам граждан и к правопреемникам юридических лиц, являющихся участниками общества, если учредительными документами общества не предусмотрено, что такой переход допускается только с согласия других участников общества. Отказ в согласии на переход доли влечет обязанность общества выплатить наследникам (правопреемникам) участника ее действительную стоимость или выдать в натуре имущество на такую стоимость в порядке и на условиях, предусмотренных законом об ООО и учредительными документами общества.

8. Оформление прав акционеров акциями (ценными бумагами) означает, что и осуществление, и передача прав другим лицам возможна только с помощью акций или путем их передачи, поэтому при выходе из акционерного общества его участник не может потребовать от самого общества никаких выплат или выдач, причитающихся на его долю. Ведь осуществить этот выход можно лишь одним способом — продав, уступив или иным способом передав все свои акции другому лицу. При этом при выходе из акционерного общества его участника не происходит уменьшение имущества акционерного общества, за исключением случая приобретения акций выходящего акционера самим акционерным обществом. Таким образом, акционер вправе выйти из ЗАО (ОАО), только передав другому лицу или самому обществу все принадлежащие ему акции. Участник же ООО вправе в любое время выйти из общества, независимо от согласия других его участников, при этом ему должна быть выплачена стоимость части имущества, соответствующая его доле в уставном капитал в порядке, способом и в сроки, которые предусмотрены законом об ООО и учредительными документами общества. Таким образом, выход участника из ООО может быть не связан с переходом его доли к другому лицу и волей самого общества приобрести его долю.

9. Различна процедура реорганизации или ликвидации общества. ООО может быть реорганизовано или ликвидировано добровольно только по единогласному решению его участников. Решение же о добровольной реорганизации и ликвидации акционерного общества принимается общим собрание акционеров большинством в 3/4 голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

Есть вопросы по регистрации фирм и юридическим адресам?
Заполните заявку за 20 секунд и получите бесплатную консультацию!

OOO-ZAO.ru (регистрация юридических лиц). Наши основные услуги: